Решения суда по наследству. Споры о наследовании недвижимости: судебная практика

Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

ОБЗОР
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ
ИЗ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА


Красноярским краевым судом проведено обобщение судебной практики за 2012 г., первое полугодие 2013 г. по вопросам применения законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, в целях определения общего подхода в решении возникающих у судов вопросов применения законодательства, а также выявления ошибок, допускаемых судами при рассмотрении наследственных споров.
Анализ дел показал, что возникающие в настоящее время споры рассматриваются судами как с применением норм части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ", так и с учетом требований Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
Нормы части третьей ГК РФ применяются к наследственным правоотношениям, возникшим в связи со смертью наследодателя, наступившей после 1 марта 2002 года. Отступления от этого правила допускаются лишь в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ".
В частности, статьей 6 указанного Федерального закона нормам, расширяющим круг наследников (ст. ст. 1142 - 1148 ГК РФ), придана обратная сила: лица, которые включены в состав очередей наследников по части третьей ГК РФ, могут призываться к наследованию и по наследствам, открывшимся до 1 марта 2002 года, при наличии определенных условий.
Нормы, касающиеся отдельных положений о наследовании и применимые к наследственным правоотношениям, содержатся также в первой и второй частях Гражданского кодекса РФ, в Трудовом кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ. Однако нормы права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям ГК РФ. Отдельные вопросы наследования регулируются Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск. 22.01.1993, с изменениями от 28.03.1997).
Процедура оформления наследственных прав регламентирована Основами законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1.
В целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского законодательства о регулировании наследственных отношений 29 мая 2012 г. принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 9 "О судебной практике по делам о наследовании".
Вопросы о возможности правопреемства в случае смерти должника или поручителя по кредитному договору рассмотрены также в Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013 г.), Обзоре практики разрешения судами Красноярского края споров, возникающих из кредитных договоров" (утв. президиумом Красноярского краевого суда 10 апреля 2012 г.).

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО


1. Подсудность рассмотрения дел.
Дела, возникающие из наследственных правоотношений, связаны с переходом имущественных прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследникам. Данные дела независимо от субъектного состава их участников и состава наследственного имущества подведомственны судам общей юрисдикции (пункт 1 части 1 и часть 3 статьи 22, пункт 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ).
В частности, суды общей юрисдикции рассматривают дела:
а) по спорам о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель;
б) по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п.
Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, требования, подведомственные арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно части 4 статьи 22 ГПК РФ подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.
Федеральным законом N 147-ФЗ от 22.07.2008 в п. 5 ст. 23 ГПК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми дела о наследовании имущества подсудны районным судам.
Пунктом 2 Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о наследовании" от 29 мая 2012 г. N 9 разъяснено, что в соответствии с правилами о родовой подсудности гражданских дел, установленными статьями 23 - 27 ГПК РФ, все дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя (например, дела по искам о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по платежам в возмещение вреда, взысканным по решению суда с наследодателя и др.), подсудны районным судам.
Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства (например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному договору, заключенному наследодателем, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и др.), подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.
Однако, судами допускаются ошибки при определении характера спорного правоотношения, что влечет неправильное применение норм процессуального права о родовой подсудности спора.
ОАО АКБ "РОСБАНК" обратился в районный суд с иском к наследственному имуществу 3., умершей 02 марта 2012 г., которой на день смерти принадлежала квартира в г. Ачинске Красноярского края, о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 7 855 руб., в том числе основного долга и процентов.
Ачинским городским судом Красноярского края вынесено определение о возвращении искового заявления истцу, как неподсудного районному суду в связи с тем, что цена иска не превышает 50 000 руб.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 05.09.2012 г. (дело N 33-7618/2012 г.) определение суда первой инстанции отменено с указанием на неправильное определение характера спорного правоотношения и применение норм процессуального права.
Так, истцом заявлены требования, основанные на долгах наследодателя, следовательно, спор возник из наследственных правоотношений, и в силу п. 5 ст. 23 ГПК РФ не подсуден мировому судье независимо от его цены.
Дела о наследовании подлежат рассмотрению исходя из общего правила территориальной подсудности, установленного ст. 28 ГПК РФ, по месту нахождения ответчика.
Иски кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками предъявляются исключительно в суд по месту открытия наследства (часть 2 статьи 30 ГПК РФ).
ОАО АКБ "РОСБАНК" обратился в Центральный районный суд г. Красноярска с иском к наследственному имуществу Д., умершему 16.10.2010 г., проживавшему на день смерти в Курагинском районе Красноярского края, о взыскании задолженности по кредитному договору 82 434,80 руб.
Судом вынесено определение о возвращении искового заявления по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, в связи с неподсудностью дела данному суду, с применением к спорному правоотношению правила об исключительной подсудности, установленного ч. 2 ст. 30 ГПК РФ, о территориальной подсудности иска к наследственному имуществу о возмещении долгов наследодателя за счет данного имущества по месту открытия наследства, которым является Курагинский район Красноярского края.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 01.08.2012 г. (дело N 33-6631/2012 г.) определение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, при этом отвергнут довод частной жалобы о неподсудности иска Курагинскому районному суду в связи с содержащимся в кредитном договоре условии о подсудности споров, вытекающих из договора, Центральному районному суду г. Красноярска, поскольку содержащееся в кредитном договоре условие о договорной подсудности не распространяет свое действие на подсудность настоящего иска, заявленного к наследственному имуществу заемщика, имеющего иную правовую природу, нежели спор с заемщиком. В связи с чем, к спорному правоотношению правило о договорной подсудности, установленное в ст. 32 ГПК РФ, применению не подлежит.
При возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества, иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ).
В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, имеются основания для применения по аналогии правил ч. 1 ст. 31 ГПК РФ - все требования, если их нельзя разъединить, предъявляются по месту нахождения любого из объектов недвижимости по выбору истца.
В указанных случаях обращение с иском исключает обращение в другие суды (исковое заявление, предъявленное в другой суд, подлежит возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 135 ГПК РФ).
Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общего правила подсудности гражданских дел, установленного ст. 28 ГПК РФ.
Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права собственности на наследственное имущество, состоящее в том числе, из объектов недвижимости, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов недвижимости по правилу об исключительной подсудности.
Также в соответствии со ст. 24 ГПК РФ районными судами рассматриваются дела особого производства по заявлениям об установлении юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями, которые в соответствии со ст. 266 ГПК РФ подаются в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения и пользования недвижимым имуществом в целях признания наследственных прав, подаваемых в суд по месту нахождения недвижимого имущества; дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, подлежащие рассмотрению по месту нахождения нотариуса или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий (ст. 310 ГПК РФ).
2. Государственная пошлина.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера госпошлина для физических лиц составляет 200 рублей.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, размер госпошлины зависит от цены иска.
При рассмотрении исковых требований по спорам о правах на наследуемое имущество размер государственной пошлины зависит от его стоимости, о разделе наследуемого имущества - от стоимости причитающейся наследнику доли.
Согласно пп. 6 п. 1 ст. 333.25 НК РФ оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства.
Стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения (пп. 8 п. 1 ст. 333.25 НК РФ), т.е. органами технической инвентаризации.
Стоимость земельных участков может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, или федеральным органом, осуществляющим кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и его территориальными подразделениями (пп. 9 п. 1 ст. 333.25 НК РФ).
Стоимость транспортных средств, а также имущества, не предусмотренного подпунктами 7 - 9 п. 1 ст. 333.25 НК РФ, определяется оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности (подпункты 7 и 10 п. 1 ст. 333.25 НК РФ)
Оценка переходящих по наследству имущественных прав производится из стоимости имущества (курса Центрального банка РФ - в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте), на которое переходят имущественные права, на день открытия наследства (пп. 12 п. 1 ст. 333.25 НК РФ).
В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками принадлежащей им доли имущества государственная пошлина уплачивается в том порядке, который установлен при подаче исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих оценке, если спор о признании права собственности на это имущество судом ранее был разрешен.
Анализ дел показал, что при разрешении вопроса о принятии искового заявления к производству, суды правильно применяют нормы Гражданского процессуального кодекса РФ и Налогового кодекса РФ, регулирующие вопросы определения цены иска и размера государственной пошлины.
Б. обратился в суд с иском к администрации г. Красноярска и наследнику Г. о признании права собственности на 1/2 долю квартиры в порядке наследования, уплатив при предъявлении иска госпошлину в сумме 200 руб.
Определением Советского районного суда г. Красноярска исковое заявление оставлено без движения ввиду его несоответствия требованиям ст. 132 ГПК РФ, истцу предоставлен срок для исправления следующих недостатков: представления правоустанавливающих документы на квартиру, сведений о стоимости спорного объекта (1/2 доли квартиры) и подтверждающего доплату государственной пошлины документ исходя из стоимости доли спорного имущества с учетом ранее оплаченных 200 рублей.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 03 октября 2012 г. (дело N 33-8632/2012) определение суда оставлено без изменения и признан несостоятельным довод частной жалобы о соответствии уплаченной истцом суммы государственной пошлины требованиям закона.
Так, в силу пп. 5, 6 п. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указана цена иска, если он подлежит оценке. Статьей 132 ГПК РФ предусмотрено приложение к исковому заявлению документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
Как следует из искового заявления Б., им предъявлены требования о признании права собственности на долю квартиры в порядке наследования, которые относятся к имущественным требованиям, подлежащим оценке.
Принимая во внимание, что по требованию о признании права собственности на имущество подлежит оплате государственная пошлина исходя из стоимости спорного имущества в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, то есть в зависимости от цены иска, суд обоснованно указал истцу на необходимость определить стоимость спорной доли квартиры и доплатить государственную пошлину.
3. Если иск предъявлен к лицу, умершему до предъявления иска в суд.
Суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на п. 1 ч. 2 ст. 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью.
В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца 7 ст. 220 ГПК РФ с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ).
Определением Идринского районного суда Красноярского края прекращено производство по делу по иску ОАО Сбербанк России к Ч. о взыскании задолженности по кредитному договору по основаниям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 134 и ст. 220 ГПК РФ, поскольку иск подан 28 апреля 2012 г. к гражданину-ответчику, умершему 30 июня 2011 г., то есть до предъявления иска в суд.
Судебная коллегия с выводом суда первой инстанции согласилась, указав, что при указанных обстоятельствах не имеется ответчика, обладающего гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью.
Кроме того, из материалов дела видно, что в период подготовки дела к разбирательству судом первой инстанции было вынесено определение о привлечении к участию в деле третьим лицом без самостоятельных требований относительно предмета спора дочери умершего - Р., являющейся наследником после смерти отца. Указанное определение вместе с извещением о назначении судебного заседания было получено заблаговременно истцом, в связи с чем были отклонены доводы частной жалобы о том, что истцу не известно о наличии правопреемника и он был лишен возможности заявить ходатайство о привлечении правопреемника.
Также судебная коллегия обратила внимание, что прекращение производства по делу по вышеуказанным обстоятельствам не препятствует истцу на основании п. 3 ст. 1175 ГК РФ обратиться с соответствующим требованием к наследникам умершего, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу, что и было разъяснено в определении суда первой инстанции (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 27.08.2012 по делу N 33-7212/2012).
4. Круг лиц, участвующих в делах о наследовании.
При рассмотрении споров по делам, возникающим из наследственных правоотношений, исходя из требований ст. ст. 148 и 150 ГПК РФ судам следует выяснять, кем из наследников в установленном статьями 1152 - 1154 ГК РФ порядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле соответчиками на основании абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК РФ и ч. 2 ст. 56 ГПК РФ.
По делам об установлении в соответствии со ст. 264 ГПК РФ юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями (факта нахождения на иждивении, факта принятия наследства, места открытия наследства, факта родственных отношений и др.), привлечение к участию в деле всех наследников в качестве заинтересованных лиц является обязательным (ст. 292 ГПК РФ).
Круг заинтересованных лиц подлежит установлению судом путем истребования от компетентного нотариуса (по месту открытия наследства) сведений о наследниках, о выданных свидетельствах о праве на наследство.
Заинтересованными лицами по заявлениям об установлении юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями, могут быть не только лица из числа наследников, но и фактически владеющие и пользующиеся наследуемым имуществом, не привлечение которых к участию в деле и принятие решения судом о правах и обязанностях таких лиц является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции в апелляционном порядке (пп. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ).
В случае установления спора о праве, подведомственного суду, суд в соответствии с ч. 3 ст. 263 ГПК РФ выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения с разъяснением заявителю права разрешить спор в порядке искового производства.
Администрация поселка обратилась в Курагинский районный суд Красноярского края с заявлением об установлении юридического факта признания выморочным имуществом двухкомнатной квартиры, находящейся на территории данного муниципального образования, принадлежавшей К., умершей 25.01.2006 г., наследники которой сын С. и дочь Т. наследственных прав не оформили и фактически наследство не приняли. При этом сын наследодателя С. периодически проживает в данной квартире, однако жилое помещение в надлежащем состоянии не содержит, бремя расходов по его содержанию не несет, намеренно его разрушает, причиняет ущерб соседям, что по мнению заявителя, свидетельствует о непринятии им наследства.
Принимая решение об удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что расположенная на территории муниципального образования (поселка) квартира, принадлежавшая К., умершей 25.01.2006 г., является выморочным имуществом и переходит в порядке наследования по закону в собственность данного муниципального образования, поскольку наследниками (детьми) в срок, установленном законом для принятия наследства, наследственное имущество не принято, последние о притязаниях на квартиру в ходе рассмотрения данного дела не заявили.
Между тем, из материалов дела видно, что заинтересованные лица С. и Т. не были судом надлежаще извещены о времени и месте судебного заседания, в связи с чем не выяснено, какие имеются возражения против заявленных требований.
В апелляционной жалобе Т. возражала относительно требований администрации поселка, основанные на принятии ею наследственного имущества (квартиры), которые она не имела возможности заявить в суде первой инстанции в связи с не извещением о рассмотрении данного дела, и свидетельствующие о наличии спора о праве, подведомственного суду.
При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу об отмене решения суда первой инстанции по основанию, установленному ч. 4 ст. 330 ГПК РФ ввиду рассмотрения дела в отсутствии кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, и об оставлении заявления администрации поселка об установлении юридического факта признания имущества выморочным без рассмотрения ввиду наличия спора о праве, подведомственного суду, разъяснив заинтересованным лицам право разрешить спор в порядке искового производства (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15.10.2012 г. по делу N 3858/2012).
5. Органы, осуществляющие функцию по принятию и управлению выморочным имуществом.
На основании п. 3 ст. 1151 ГК РФ, а также ст. 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
Федеральным законом от 23.07.2013 N 223-ФЗ, вступившим в законную силу с 23.07.2013 г., изменен порядок перехода в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования,
- жилое помещение;
- земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
- доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.
Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.
Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
6. В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, - также требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока.
Наследники умершего М.И.В. обратились с иском к К., настаивая на включении в наследственную массу автомобиля, приобретенного наследодателем у ответчика по договору купли-продажи, заключенному 08.10.2009 г., по цене 250 000 руб., которые были полностью уплачены ответчику, последний обязался передать автомобиль наследодателю до 20.12.2009 г., в установленный срок К. своих обязательств не выполнил, автомобиль покупателю не передал. Впоследствии истцы уточнили требования иска, просили признать за каждым из них право собственности на долю в общем автомобиле.
Решением Центрального районного суда г. Красноярска от 21 сентября 2012 г. исковые требования были удовлетворены и установлено, что наследодатель истцов свои обязательства по договору купли-продажи спорного автомобиля, заключенному с ответчиком, исполнил в полном объеме, что подтверждается распиской о получении продавцом денежных средств за автомобиль, в связи с чем, руководствуясь нормами ст. ст. 1110, 1123 ГК РФ, суд пришел к правильному выводу о возникновении у наследодателя права собственности на спорное имущество, которое в порядке наследования должно перейти к его наследникам.
Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, в том числе о необходимости признания за наследниками права собственности на спорный автомобиль, поскольку при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о признании права собственности на имущество в порядке наследования (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 28 ноября 2012 г. по делу N 33-10447/2012).
7. Обеспечительные меры.
В пункте 11 Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что при рассмотрении споров о наследовании суд в соответствии с пунктом 3 статьи 1163 ГК РФ вправе разрешить вопрос о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска (статьи 139, 140 ГПК РФ).

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО
ПРАВА ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ


8. Гражданским кодексом РФ предусмотрены два способа принятия наследства:
подача заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153) либо совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153).
Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.
В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.
При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.
В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что при рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены вопросы признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества и т.д.
ООО "Русфинанс Банк" обратился с иском к наследнику заемщика и залогодателя В. - супруге Т. о взыскании кредитной задолженности в размере 173 917,36 руб. и обращении взыскания на предмет залога автомобиль, ссылаясь на то, что должник умер 04.02.2009 г., ответчик Т., являясь наследником по закону первой очереди, не отказавшись от наследства, в силу универсального правопреемства должна исполнять обязательства по погашению кредита и уплате процентов в соответствии с кредитным договором.
Решением Пировского районного суда Красноярского края от 25 апреля 2012 г. исковые требования удовлетворены, установлен факт ненадлежащего исполнения обязательств по погашению кредита и уплате процентов, и что ответчик Т. фактически приняла наследство, оставшееся после смерти ее супруга В., в том числе автомобиль стоимостью 267 965 руб.
В этой связи, суд пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчицы, как наследницы, принявшей наследство, задолженности по кредитному договору, заключенному с В., и обращении взыскания на заложенный автомобиль.
Делая вывод о фактическом принятии Т. наследства после смерти супруга, суд первой инстанции правомерно руководствовался требованиями ст. 1153 ГК РФ, и исходил из того, что ответчик совершила действия, свидетельствующие о принятии наследства, а именно: вступила во владение автомобилем, став держателем указанного имущества, оставив его по месту своего жительства, приняв меры по сохранению, продолжая размещать в гараже, предоставляла автомобиль для оценки при рассмотрения данного спора, при этом не заявила в установленном порядке об отказе от наследства.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 27.08.2012 г. по делу N 33-7391/2012 решение суда оставлено без изменения.
9. Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.
Истец Б. обратилась с иском к брату К., в обоснование которого указала, что является наследником по закону имущества матери Л., умершей 22.02.2006 г., состоящего из 5/9 долей в общем праве на квартиру в п. Балахта Красноярского края, из которой на долю истца приходится 5/36 долей с учетом четверых наследников, в том числе ответчика. Кроме того, 4/9 доли в общем праве на квартиру принадлежат истцу в порядке наследования по завещанию имущества отца, умершего 31.07.1997 г. Истец считала, что причитающуюся ей долю в порядке наследования имущества матери она приняла ввиду наличия совместного с наследодателем права общей собственности на спорную квартиру, в которой как на момент смерти матери, так и по настоящее время проживает брат К. В этой связи просила установить факт принятия ею наследства после смерти матери, признав за нею право собственности на 5/36 долей в общем праве на квартиру в порядке наследования по закону.
К. также обратился с иском о признании за ним в порядке наследования имущества умершей 22.06.2006 г. матери Л. права собственности на всю принадлежавшую ей долю, поскольку как до ее смерти, так и после этого времени постоянно проживает в квартире, в связи с чем считается принявшим наследство, в то время как остальные наследники его не приняли.
Разрешая настоящий спор, суд первой инстанции правильно установил, что на момент смерти наследодателя Л., умершей 22.02.2006 г., спорная квартира в п. Балахта Красноярского края являлась общей долевой собственностью истца Б. и наследодателя (4/9 и 5/9 соответственно).
Основаны на правильном применении норм права и обстоятельствах дела выводы суда о признании за наследником К. права собственности в порядке наследования имущества Л. по закону на долю спорной квартиры, как за фактически принявшим наследство наследником, который проживает в спорной квартире со дня смерти наследодателя.
Вместе с тем суд первой инстанции неправильно разрешил исковые требования Б., основанные на принятии наследства после смерти матери Л.
Так, устанавливая факта принятия ею наследства матери, состоящего из вышеуказанной доли квартиры, суд исходил из того, что имея с наследодателем в долевой собственности квартиру, истец Б. считается вступившей во владение ею, и соответственно принявшей наследство в виде доли квартиры.
Однако, исходя из нормы п. 2 ст. 1153 ГК РФ, наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не отнесено к обстоятельствам, свидетельствующим о принятии наследства, о чем также разъяснено в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании".
Судебной коллегией решение суда в части удовлетворения исковых требований Б. об установлении факта принятия ею наследства после смерти матери Л. и признании права собственности на долю наследства отменено с принятием нового об отказе в этих требованиях, и соответственно, изменено в части размера доли квартиры, право собственности на которую подлежит признанию за К., как за единственным наследником, принявшим наследство. (Решение Балахтинского районного суда Красноярского края от 11.05.2012 г., Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 24.09.2012 г. по делу N 33-8117)
10. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ), поэтому отсутствие такого свидетельства не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).
ОАО АКБ "РОСБАНК" обратилось с иском к Л. - наследнику заемщика Н., умершего 18.06.2012 г., о взыскании долга по кредитному договору, заключенному 31.08.2011 г. на срок до 31.08.2017 г., в размере 190 605,69 руб., в том числе основного долга и процентов на сумму кредита за весь срок договора, ссылаясь, что наследник заемщика ее супруг Л. продолжает пользоваться совместным имуществом, следовательно, фактически принял наследство, и должен отвечать по долгам наследодателя.
Решением Енисейского районного суда Красноярского края от 15.10.2012 г. исковые требования Банка удовлетворены частично, с ответчика, как с наследника заемщика взыскана кредитная задолженность в пределах стоимости перешедшего к ответчику в порядке наследования имущества (148 200 руб.) в размере основного долга 89 682,97 руб. и процентов за пользование кредитными средствами 8 239,52 руб. за период по день принятия судом решения, и указано на право их дальнейшего взыскания.
При этом, суд правильно руководствовался нормами ст. ст. 1110, 1112, 1175, 1150, 1153 и Семейного кодекса РФ, и установив, что ответчик, как наследник, имеет право на часть имущества (автомобиля), нажитого во время брака с наследодателем, являющегося их совместной собственностью, и фактическими действиями принял наследственное имущество в виде 1/2 доли автомобиля, осуществляя владение и пользование им, как собственным, пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик должен отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 12.12.2012 г. по делу N 33-10891/2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
11. В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также, если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (статья 418, часть вторая статьи 1112 ГК РФ).
В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ), право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 1085 ГК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ).
А., Л., Т., Ф., Е. в интересах своих и несовершеннолетних детей предъявили иск к ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" и другим соответчикам, требуя признать их приобретшими право пользования спорным жилым помещением на условиях социального найма, обязать ответчика заключить с ними договор социального найма.
Решением Свердловского районного суда г. Красноярска от 01 апреля 2013 г. заявленные исковые требования удовлетворены и установлено, что спорное жилое помещение, предоставленное истцу Т. в 1988 г. в связи с трудовыми отношениями, используется им и членами семьи - остальными истцами, на условиях социального найма.
После принятия решения судом первой инстанции один из истцов Ф. умер.
В соответствии с ч. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.
Требования истца Ф., основанные на признании за ним права пользования жилым помещением на условиях социального найма, неразрывно связано с его личностью.
При таких обстоятельствах, в силу ст. 220 ГПК РФ производство по делу по требованиям указанного истца подлежит прекращению, поскольку после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство.
В этой связи судебной коллегией решение суда в части удовлетворения исковых требований Ф. отменено, а производство по делу в этой части прекращению (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.06.2013 по делу N 33-5624/2013).
Е. обратилась с иском к А. о взыскании денежных средств, ссылаясь на то, что она и ответчик являются наследниками по закону Г., умершего 31 октября 2010 г., имевшего долги, которые истец частично погасила, в том числе 36 898,60 руб. в счет оплаты его задолженности по алиментам. Ответчица унаследовала долю в праве собственности на квартиру, в связи с чем обязана возместить истцу часть от уплаченного ею указанного долга наследодателя.
Решением Ленинского районного суда г. Красноярска от 26 марта 2013 г. в удовлетворении исковых требований в части взыскании выплаченного истцом долга наследодателя по алиментам отказано.
Отказывая во взыскании, суд первой инстанции исходил из того, что алиментные обязательства прекращаются смертью должника, они неразрывно связаны с личностью наследодателя, поэтому они не входят в состав наследства, открывшегося на день смерти наследодателя.
Судебная коллегия с выводом суда не согласилась ввиду неправильного толкования нормы ст. 1112 ГК РФ, устанавливающей, что не входит в состав наследства только право на алименты, а не образовавшаяся задолженность по их уплате.
Как видно из материалов дела, задолженность Г. по алиментам образовалась при его жизни, определена в установленном законом порядке судебным приставом-исполнителем, следовательно, является долгом наследодателя, который подлежит взысканию с наследников в порядке, установленном ст. 1175 ГК РФ, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества
Поскольку пятеро наследников Г., в том числе истец и ответчик, приняли наследственное имущество в равных долях, ответчик обязана нести ответственность по долгам наследодателя соответственно своей 1/5 доле в пределах ее стоимости 106 300 руб., на которую приходится 32 293,88 руб. от общего размера задолженности по алиментам 161 469 руб., погашенной истцом.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 10.07.2013 г. по делу N 33-4794/2013 решение суда первой инстанции в указанной части отменено и принято новое о взыскании с ответчика в пользу истца денежной суммы в счет оплаты задолженности наследодателя по алиментам.
Приговором Назаровского городского суда от 19.06.2007 г. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, осужден к наказанию, а также с него в пользу потерпевшего С. взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 200 000 руб.
К. обратился в суд с ходатайством о прекращении исполнительного производства в связи со смертью взыскателя С, считая, что требование выплаты компенсации морального вреда неразрывно связано с личностью взыскателя.
Определением Уярского районного суда Красноярского края от 01.06.2012 г. в удовлетворении ходатайства отказано и установлено, что после смерти взыскателя С. ее наследник Б. в установленном порядке приняла наследство, в связи с чем, в силу положений ст. 1112 ГК РФ к ней перешло имущественное право на получение с должника присужденной судебным постановлением компенсации морального вреда.
Оставляя определение суда первой инстанции без изменения, судебная коллегия указала, что компенсация морального вреда С. была присуждена, но не получена, в связи с чем взысканная сумма входит в состав наследства и может быть получена наследниками, которые являются правопреемниками умершей, и имеют право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных при жизни сумм компенсации морального вреда, в связи с чем основания для прекращения исполнительного производства в связи со смертью взыскателя отсутствуют.

12. Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и признанием наследника принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового производства с привлечением в качестве ответчиков наследников, приобретших наследство (при наследовании выморочного имущества - Российской Федерации либо муниципального образования, субъекта Российской Федерации), независимо от получения ими свидетельства о праве на наследство.
Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК РФ) могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:
а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.;
б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.
С. обратился с иском к Д. о восстановлении срока принятия наследства умершего 15.02.2010 г. дедушки С.В., признании недействительным выданного ответчику свидетельства о праве на наследство, прекращении права собственности на 1/2 долю квартиры и признании права собственности на указанную долю за собой. В обоснование требований указал, что он и ответчик являются внуками наследодателя и наследниками первой очереди по праву представления. В установленный законом срок истец не принял наследуемое имущество, не зная об открытии наследства, поскольку с декабря 2009 г. выполнял работу разъездного характера и не находился по месту жительства наследодателя в г. Красноярске; в сентябре 2011 г. узнал о смерти наследодателя, однако был введен в заблуждение ответчиком, сообщившем об отсутствии наследуемого имущества, а в октябре 2011 г. узнал от нотариуса о полученном ответчике свидетельства о праве на наследство по закону на 1/2 долю спорной квартиры.
Решением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 18 сентября 2012 г. в удовлетворении исковых требований отказано.
Принимая такое решение, суд первой инстанции, правильно руководствуясь нормами ст. 1154, 1155 ГК РФ, пришел к выводу о том, что уважительных причин, препятствовавших своевременному вступлению в наследство, у истца не имелось.
При этом суд обоснованно исходил из того, что приходясь наследодателю родным внуком, зная о месте его жительства при отсутствии препятствий в общении с наследодателем, при должной степени внимания к родственнику истец должен был и мог своевременно узнать об открытии наследства и реализовать свои наследственные права в установленный законом срок.
Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом оснований для восстановления истцу пропущенного срока для принятия наследства, поскольку незнание об открытии наследства и наличии наследственного имущества не относятся к обстоятельствам, объективно препятствующим принятию наследства в пределах установленного законом срока, в связи с чем они не могут быть признаны уважительными причинами пропуска такого срока (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 12 декабря 2012 г. по делу N 33-10884/2012).
Д. обратился в суд с иском к МО "Ирбейский район" о восстановлении срока для принятия наследства и признании его принявшим наследство, открывшегося после смерти отца А., умершего 13.09.2001 г., включении в состав наследства квартиры по в с. Ирбейское Ирбейского района Красноярского края и признании за ним, как за наследником права, собственности на нее.
В обоснование требований указал, что после смерти отца открылось наследство в виде спорной квартиры, однако своевременно к нотариусу с заявлением о принятии наследства он не обращался, фактические действия по принятию наследства не совершал, полагая, что наследство принял его младший брат. Однако в настоящее время ему стало известно, что это наследство никем не принято, в связи с чем и обратился в суд с данным иском.
Решением Ирбейского районного суда Красноярского края от 29 августа 2012 г. иск Д. удовлетворен. Включая спорную квартиру в состав наследства, открывшегося после смерти А., умершего 13.09.2001 г., восстанавливая его старшему сыну истцу Д. срок для принятия наследства и признавая за ним право собственности на эту квартиру, как за принявшим наследство, суд первой инстанции исходил из того, что срок для принятия наследства им пропущен по уважительным причинам, к которым суд отнес предположение истца об отсутствии наследственного имущества, что наряду с его юридической безграмотностью и послужило причиной пропуска срока.
С данными выводами суда первой инстанции судебная коллегия не согласилась ввиду следующего.
Из смысла норм ст. 1155 ГК РФ следует, что основаниями для восстановления срока принятия наследства, являются исключительные обстоятельства, лишившие наследника возможности в установленные законом сроки принять наследственное имущество.
Доказательств наличия таких исключительных обстоятельств истцом Д. не представлено.
Так, из содержания искового заявления и объяснений истца в суде первой инстанции следует, что после смерти отца он решил не вступать в наследство, предполагая об отсутствии наследственного имущества ввиду недостоверной информации родственников о том, что отец при жизни то ли завещал младшему брату спорную квартиру, то ли переоформил на него право собственности, тем самым он был введен в заблуждение и не принял в срок наследство.
Между тем, приведенные истцом обстоятельства не могут быть признаны уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, поскольку объективно не препятствовали ему исполнить намерение принять наследство после смерти отца в предусмотренный законом 6-месячный срок и не лишали его возможности проверить достоверность полученной от родственников информации и своевременно обратиться с соответствующим заявлением к нотариусу.
А отсутствие доказательств, подтверждающих наличие уважительных причин пропуска срока для принятия наследства, свидетельствует о нежелании истца вступать в наследство после смерти отца в установленный законом срок.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 31 октября 2012 г. (по делу N 33-9509/2012) решение суда первой инстанции было отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
13. В силу пунктов 2 и 3 ст. 1155 ГК РФ наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, установленных ст. ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК РФ, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.
Обратившись в суд с иском, 3. просил восстановить срок для принятия наследства и признать его принявшим наследство по закону, как единственного наследника первой очереди отца З.А., признать недействительными ранее выданные ответчикам свидетельства о праве на наследство на квартиру, договор купли-продажи квартиры, заключенный 12.10.2011 г. между наследниками Н., И., Ш., В. и покупателем С. с применением последствий недействительности сделки путем признания недействительным договора дарения этой же квартиры от 27.10.2011 г. между С. и Ю., прекратив право собственности последнего на квартиру.
В обоснование требований указал, что установленный законом срок для принятия наследства пропустил по уважительной причине, родственники отца вступили в наследство и продали квартиру, заведомо зная, что он намерен обратиться в суд за защитой наследственных прав, в связи с чем злоупотребили своим правом.
Решением Кировского районного суда г. Красноярска от 12.04.2012 г. истцу восстановлен срок для принятия наследства, он признан принявшим наследство, выданное иным наследникам свидетельство о праве на наследство признано недействительным.
В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.
Разрешая спор, суд установил, что истец является наследником по закону первой очереди отца З.А., умершего 31.01.2011 г., в состав его наследства входит квартира в г. Красноярске.
Удовлетворяя исковые требования о восстановлении срока для принятия наследства, признании истца принявшим наследство и признании ранее выданного наследникам свидетельства о праве на наследство по закону недействительным, суд первой инстанции пришел к выводу, что З. пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине, поскольку до сентября 2011 г. не знал и не должен был знать о смерти отца, а узнав, сразу обратился к нотариусу, а затем в шестимесячный срок - в суд.
При этом суд принял во внимание возраст умершего, состояние его здоровья, не дающее оснований полагать о наступлении смерти, а также что истец, не проживая с отцом до конца 2010 г., поддерживал с ним связь, а летом 2011 г., не дозвонившись ввиду недоступности абонента, приезжал к отцу, и не застав его дома, оставлял записки с просьбой позвонить, в результате чего покупатель квартиры в сентябре 2011 г. сообщил о смерти отца.
Вместе с тем, суд установил, что наследственное имущество отчуждено, в связи с чем правомерно указал на то, что в силу положений п. 3 ст. 1105 ГК РФ единственным способом защиты нарушенного права истца на наследственное имущество является возмещение за счет ответчиков Н., И., Ш., В. действительной стоимости спорной квартиры на момент оформления ими наследственных прав, а также убытков, вызванных последующим изменением стоимости имущества, ввиду чего правовых оснований для применения последствий недействительности сделок к заключенным договорам купли-продажи и последующего дарения не имеется, поскольку вышеуказанные ответчики, заключая договор купли-продажи квартиры, действовали как единственные на тот момент наследники, вступившие в права наследования в установленном законом порядке.
Судебная коллегия с выводами суда согласилась, поскольку они основаны на приведенных нормах закона и соответствуют обстоятельствам дела (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 16.07.2012 по делу N 33-6034/2012).
14. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом (ст. 1150 ГК РФ).
В. обратился с иском к Н. о признании недействительными завещания в пользу ответчицы, выданного его супругой И., умершей 13.12.2004 г., на спорную квартиру, а также свидетельства о праве на наследство по завещанию на имя ответчицы, требуя признать за собой право собственности на 1/2 долю спорной квартиры. В обоснование требований указал, что в период брака с И. они были приняты в члены кооператива, полностью выплатили пай за квартиру, и впоследствии достраивали ее своими силами и за счет общих доходов, после чего проживали в ней. Квартира была оформлена на супругу, которая 13.12.2004 г. умерла, завещав всю квартиру ответчице. От своей обязательной доли в наследстве супруги он отказался, однако имеет право на 1/2 долю в праве на квартиру, которая являлась совместной собственностью супругов.
В связи со смертью истца в период рассмотрения данного спора, судом первой инстанции была произведена его замена правопреемниками сыном А. и дочерью М., которые поддержали заявленные исковые требования.
Решением Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 26 июля 2012 г. в удовлетворении иска отказано ввиду не доказанности истцами обстоятельств, приведенных в обоснование исковых требований, а также судом учтено, что при оформлении ответчиком наследственных прав на спорную квартиру по завещанию супруг наследодателя - В. отказался от права на обязательную долю.
Между тем, из материалов дела видно, что спорная квартира была приобретена в период брака В. и наследодателя И., заключенного 02.02.1992 г., паевой взнос за квартиру был оплачен полностью в декабре 1994 г.
Факт приобретения указанного имущества в браке и за счет их общих денежных средств ответчиком при рассмотрении дела не оспаривался.
При таких обстоятельствах В., как переживший супруг наследодателя И., имел право на часть имущества, нажитого в период брака с наследодателем, являющегося их общей совместной собственностью, а его отказ от права наследника на обязательную долю в соответствии со ст. 1150 ГК РФ не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем.
Таким образом, в соответствии с нормами ст. ст. 34 Семейного кодекса РФ, ст. ст. 256 и 1150 ГК РФ, после смерти И. открылось наследство только на 1/2 долю в праве собственности на спорную квартиру, принадлежащую наследодателю, другая 1/2 доля в общем праве принадлежала ее супругу В., в связи с чем наследодатель не могла распоряжаться долей супруга в праве на квартиру.
В связи с чем, суд первой инстанции необоснованно отказал в защите прав истцов А. и М., как наследников В., на приобретение в порядке наследования принадлежащей ему на день смерти 1/2 доли в общем праве на спорную квартиру, которые обратились в установленном законом порядке за оформлением наследственных прав.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 22.10.2012 г. (по делу N 33-9102/2012) решение суда первой инстанции было отменено и принято новое, которым исковые требования удовлетворены: признаны недействительными завещание в части распоряжения 1/2 долей спорной квартиры, свидетельство о праве на наследство по завещанию в части 1/2 доли квартиры, прекращено право собственности ответчика на указанную долю, за истцами признано право собственности в порядке наследования по 1/4 доле за каждым.
15. В соответствии с ч. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
ОАО АКБ "РОСБАНК" обратился с иском к заемщику П. о взыскании задолженности по кредитному договору от 06.12.2006 г., в размере 217 182 руб. 37 коп., в том числе основного долга 138 047,55 руб., процентов на сумму кредита 79 134,82 руб., рассчитанных на 28.11.2011 г.
В связи со смертью ответчика определением суда от 17.06.2011 г. произведена замена ее правопреемниками - наследниками А., Я., Н.
Решением Центрального районного суда г. Красноярска от 12 апреля 2012 г. иск удовлетворен.
Принимая решение о солидарном взыскании в пользу истца кредитной задолженности с ответчиков, являющихся наследниками умершего заемщика П., имевшей на день смерти неисполненные обязательства перед истцом по кредитному договору, суд первой инстанции правильно руководствовался нормами ст. ст. 112, 1152 и 1175 ГК РФ, и исходил из обязанности наследников по выплате задолженности по данному договору в пределах стоимости всего наследственного имущества.
При этом суд исходил из того, что получив свидетельства о праве собственности на наследство по закону на денежные вклады наследодателя на сумму 2 793,54 руб. с причитающимися процентами, ответчики считаются принявшими все имущество наследодателя, в том числе и принадлежавшие ему 165/2000 доли в праве собственности на нежилое помещение.
Оставляя решение суда без изменения, судебная коллегия отвергла довод апелляционной жалобы ответчиков о необходимости ограничения подлежащей взысканию с них суммы кредитной задолженности стоимостью денежных вкладов размером 2 793,54 руб., указав, что истцом доказано наличие иного наследственного имущества в виде 165/2000 доли в праве собственности на нежилое помещение, которое считается принятым ответчиками на основании ч. 2 ст. 1152 ГК РФ в силу принятия другой части наследства в виде денежных вкладов. При этом ответчиками в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств в подтверждение их доводов о том, что стоимость всего принятого наследственного имущества не позволяет возложить на них, как на наследников должника, обязанности по возмещению долгов последнего перед Банком в полном объеме (Апелляционное определение от 12 ноября 2012 г. по делу N 33-9827/2012).
16. В силу п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Наследник, принявший наследство, в порядке универсального правопреемства принимает на себя и долговые обязательства, имевшиеся у наследодателя на день открытия наследства. Исполнение наследником такого рода обязательств ограничивается только суммой принятого им наследственного имущества.
ОАО АКБ "РОСБАНК" обратилось с иском к наследникам умершего 21.03.2008 г. заемщика Г. - Н., Л., С, О. о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору в размере 786 179,62 руб.
Решением Центрального районного суда г. Красноярска от 28.02.2012 г. исковые требования Банка удовлетворены (за исключением задолженности по комиссии за ведение ссудного счета, взимание которой противоречит закону), с ответчиков в пользу истца взыскана солидарно кредитная задолженность в пределах стоимости принятого ими, как наследниками заемщика, наследственного имущества.
При этом судом установлено, что на момент смерти заемщика Г. у него имелись неисполненные обязательства по кредитному договору, заключенному с истцом, солидарную ответственность по которым обязаны нести его наследники ответчики Н., Л., С, О., принявшие в установленном порядке в равных долях наследственное имущество.
При этом суд не принял во внимание сведения о стоимости наследственного имущества, указанного в свидетельствах о праве на наследство по закону (2 232 752,60 руб.), и обоснованно учел по правилам ст. 71 ГПК РФ доказательственное значение вступивших в законную силу решений Ачинского городского суда от 2009 и 2010 г., которыми установлено, что общая стоимость принятого ответчиками всего наследственного имущества заемщика составляла 26 472 571 руб.
В счет долгов Г. этими же решениями в пользу КБ Кедр за счет его наследственного имущества уже взыскана кредитная задолженность 21 754 260,67 руб. и 2 485 557,73 руб.
При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о том, что стоимость наследственного имущества, оставшегося у ответчиков, составляет 2 232 752,60 руб., тогда как сумма задолженности по кредиту, заявленная ко взысканию в данном деле, составляет 602 434,73 руб., то есть не превышает стоимость наследственного имущества.
Судебная коллегия с выводами суда согласилась, поскольку они основаны на правильном применении норм права и обстоятельствах дела, и отвергла довод апелляционной жалобы о недостаточности стоимости наследственного имущества для погашения заявленного долга, как не подтвержденного в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ доказательствами (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 30.07.2012 по делу N 33-6486/2012 г.)
Определением Большемуртинского районного суда Красноярского края от 21.01.2013 г. удовлетворено заявление судебного пристава-исполнителя о процессуальной замене в связи со смертью должника Т. в исполнительном производстве, на его правопреемников наследников супругу М. и несовершеннолетнего сына на общую сумму, соответствующую взысканным судебными решениями с должника в пользу взыскателей ОАО "Россельхозбанк" и Сбербанк России.
При этом суд правильно руководствовался нормами п. 1 ст. 1110, ч. 1 ст. 1112, абзаца 1 ч. 1 ст. 1175 ГК РФ, ст. 44 ГПК РФ и ст. 52 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и исходил из того, что на момент смерти у должника Т. были неисполненные денежные обязательства из правоотношений, установленных судебными актами, обращенными к исполнению, которые допускают правопреемство и перешли к его наследникам супруге Т. и несовершеннолетнему сыну, получившими по наследству имущество наследодателя.
Вместе с тем, в нарушение требований абз. 2 ч. 1 ст. 1175 ГК РФ суд в определении не указал, что замена должника в исполнительном производстве на его правопреемников производится в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 03.04.2013 по делу N 33-3118/2013 определение суда первой инстанции было дополнено указанием на объем ответственности солидарных правопреемников в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
17. Поскольку в силу закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ), то при отсутствии или недостаточности наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения соответственно полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
ОАО Сбербанк России обратилось с иском к заемщику Р. и его солидарному поручителю о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 77639,39 руб.
Определением Кежемского районного суда Красноярского края от 04 апреля 2012 г. производство по данному гражданскому делу прекращено по основанию, предусмотренному абз. 7 ст. 220 ГПК РФ, поскольку после смерти ответчика заемщика Р., спорное правоотношение не допускает правопреемство.
При этом судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что ответчик Р. умер 10.04.2011 г., наследственное дело к его имуществу не заводилось, на имя умершего не зарегистрировано транспортных средств и объектов недвижимости, отсутствуют вклады (счета) в учреждениях банков.
Судебная коллегия согласилась с правильным выводом суда первой инстанции о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика Р., после смерти которого отсутствует наследство, и соответственно - правопреемство, в связи с чем в силу п. 1 ст. 416 ГК РФ его кредитное обязательство полностью прекращается невозможностью исполнения (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 01.08.2012 по делу N 33-6658).
18. При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования следует иметь ввиду, что указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.
Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.
Наследник является недостойным согласно абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы).
Вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.
При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93 - 95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.
Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств.
Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.
Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.
А. обратилась с иском к Ч. о признании недостойным наследником и отстранении его от наследования по закону имущества внука М., после смерти которого открылось наследство в виде доли в праве собственности на квартиру, ссылаясь на то, ответчик - отец умершего М. является недостойным наследником и должен быть отстранен от наследования, так как уклонялся от уплаты алиментов, взысканных на основании судебного решения от 1993 г. в пользу ее умершей дочери и матери М. - К., и не оказывал сыну материальной помощи, за что приговором суда от 2005 г. был осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Принимая решение об удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции правильно руководствовался нормами пунктов 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ, ст. 80 Семейного кодекса РФ, разъяснениями в п. п. 19, 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", и исходил из того, что после прекращения брака родителей М. он проживал с матерью, в пользу которой на содержание несовершеннолетнего М. с отца Ч. были взысканы алименты, от уплаты которых он злостно уклонялся в период с апреля 2002 г. по май 2004 г., добровольно материальное содержание ребенка М. не осуществлял, за что был осужден на основании вступившего в законную силу приговора мирового судьи от 16.11.2005 г.
Анализируя обстоятельства дела, суд пришел к обоснованному выводу о злостном характере уклонении ответчика от уплаты средств на содержание ребенка в том числе с учетом продолжительности и причин.
Судебная коллегия с выводами суда согласилась, признав несостоятельными доводы апелляционной жалобы Ч. об объективных причинах неуплаты им алиментов в период, установленный приговором суда, вызванных отсутствием работы, а также о хороших отношениях с наследодателем до его смерти, как не имеющие правового значения для разрешения спора, поскольку данные обстоятельства не свидетельствует об отсутствии у наследника обязанности по уплате алиментов на содержание наследодателя, когда он в этом нуждался (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 15.04.2013 по делу N 33-3470/2013).
19. При разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:
а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины;
б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР;
в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ);
г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.
- Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит);
д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом;
е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.
Я. обратился с иском к своей сестре Г. и ее сыну И., ссылаясь на то, что в связи со смертью матери Ф., умершей 20.11.2010 г., открылось наследство, состоящее из 7/11 долей в общем праве на жилой дом общей площадью 86,1 кв. м. в г. Красноярске, которое ею завещано внуку И., а также отдельно стоящего жилого дома по тому же адресу (строение 2) площадью 18 кв. м. Считая, что имеет право на обязательную долю, являясь инвалидом третьей группы, истец просил признать за ним право на обязательную долю в наследстве в размере 2/9 доли в праве собственности на завещанный жилой дом, признав недействительным выданное И. свидетельство о праве на наследство по завещанию.
В отношении второго жилого дома, который считал не завещанным, просил признать за ним право на 1/2 долю в порядке наследования по закону, как за наследником первой очереди.
Решением Центрального районного суда г. Красноярска от 31 октября 2012 г., оставленным без изменения апелляционным определением Красноярского краевого суда от 13 марта 2013 г., исковые требования Я. удовлетворены, за ним признано право на 7/44 доли в праве собственности на жилой дом площадью 86,1 кв. м. в порядке наследования обязательной доли, и право на 1/2 долю в праве собственности на жилой дом (строение 2) площадью 18 кв. м. в порядке наследования по закону. Свидетельство о праве на наследство по завещанию, выданное И., признано недействительным.
Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции правильно установил, что в связи со смертью Ф. открылось наследство, состоящее из 7/11 долей в общем праве на жилой дом общей площадью 86,1 кв. м. в г. Красноярске, завещанные внуку И., а также из отдельно стоящего самовольно возведенного наследодателем жилого дома площадью 18 кв. м.по тому же адресу (строение 2) в границах принадлежавшего наследодателю земельного участка, сохранение которого закону не противоречит, его наследование осуществляется наследниками по закону.
Также суд пришел к правильному выводу о наличии у истца права на обязательную долю в наследстве, открывшемся после смерти матери, независимо от составленного ею завещания.
Между тем, суд определил обязательную долю истца в заявленном им размере - 1/2 от причитающейся ему по закону доли, только в праве собственности на жилой дом 86,1 кв. м. В отношении самовольно возведенного наследодателем жилого дома (строения 2) площадью 18 кв. м суд признал за истцом право на 1/2 долю в порядке наследования по закону.
Однако примененный судом порядок определения обязательной доли в завещанном имуществе противоречит положениям ст. 1149 ГК РФ.
Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, президиум Красноярского краевого суда указал следующее.
В силу п. 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о наследовании", право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, когда все имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права (пп. "г" п. 32).
Суду первой инстанции следовало установить стоимость обязательной доли истца во всем выявленном наследственном имуществе, оставшемся после смерти наследодателя - завещанном и незавещанном жилых домах. После чего определить, не поглощается ли обязательная доля законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе, поскольку при таком поглощении обязательная доля не выделяется. Если размер обязательной доли Я. окажется больше его законной доли в незавещанном имуществе, тогда обязательная доля возмещается за счет оставшейся части незавещанного имущества. И только не возмещенная за счет всего незавещанного имущества обязательная доля может в оставшейся части возмещаться за счет завещанного имущества.
При этом необходимо также учитывать положения п. 4 ст. 1149 ГК РФ, согласно которым, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Перечисленные выше вопросы судом первой инстанции не выяснялись, приведенные положения закона об определении обязательной доли не были учтены, что привело к неправильному разрешению наследственного спора (Постановление президиума Красноярского краевого суда от 13.08.2013 г. по делу N 44Г-70/2013).
20. Смерть поручителя не относится к тем обстоятельствам, с которыми закон связывает возможность прекращения поручительства.
В связи с возникающими в судебной практике вопросами о возможности правопреемства в случае смерти должника или поручителя по кредитному договору следует исходить из разъяснений, которые даны в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" в третьем разделе "Ответственность наследников по долгам наследодателя" (в том числе пункты 5, 49, 59 - 62), а также учитывать Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013 г., Обзор практики разрешения судами Красноярского края споров, возникающих из кредитных договоров" (утв. президиумом Красноярского краевого суда 10 апреля 2012 года).
Поручитель наследодателя становится поручителем наследника лишь в случае, если поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств наследниками. При этом исходя из п. 1 ст. 367 и п. 1 ст. 426 ГК РФ поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель несет ответственность по долгам наследодателя перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества.
Наследники поручителя отвечают в пределах стоимости наследственного имущества по тем обязательствам поручителя, которые имелись на время открытия наследства.
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя определение суда о прекращении производства по делу в части исковых требований банка к поручителю о взыскании задолженности по кредитному договору в связи со смертью ответчика, указала следующее.
Производство по делу в случае смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, подлежит прекращению лишь в том случае, если спорное правоотношение не допускает правопреемство (статья 220 ГПК РФ). Между тем в случае смерти поручителя спорное правоотношение правопреемство допускает.
Согласно ст. ст. 361 и 363 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
Основания прекращения поручительства установлены ст. 367 ГК РФ. Из содержания данной нормы следует, что смерть поручителя не относится к тем обстоятельствам, с которыми положения данной статьи связывают возможность прекращения поручительства.
В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается указанным Кодексом или другими законами.
При этом в соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
Таким образом, в случае смерти поручителя его наследники при условии принятия ими наследства солидарно отвечают перед кредитором другого лица за исполнение последним его обязательств полностью или в части, но каждый из таких наследников отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 февраля 2012 г. N 44-В11-11).
М. обратился с иском к ОАО Сбербанк России о признании прекращенным его обязательства по договору поручительства от 24.10.2006 г. в рамках кредитного договора от вышеуказанной даты, заключенного между Банком и заемщиком А., с 10.03.2013 г. - по истечение шестимесячного срока со дня смерти заемщика и в связи с отсутствием у него наследников. Считает, что прекратилось как основное обязательство, так и обязательства по договору поручительства, поэтому он не должен нести ответственность.
Решением Кировского районного суда г. Красноярска от 11.04.2013 г. в удовлетворении иска отказано ввиду отсутствия как общих оснований прекращения обязательства, установленных в главе 26 ГК РФ, так и специальных оснований прекращения поручительства, установленных ст. 367 ГК РФ.
Так, из материалов дела видно, что вступившим в законную силу решением Кировского районного суда г. Красноярска от 23.10.2007 г. установлен факт ненадлежащего исполнения заемщиком А. условий кредитного обязательства из договора, заключенного 24.10.2006 г. между ним и ОАО "Сбербанк России", в связи с чем, с него, как заемщика, а также поручителей Е., К., М. и С. в пользу Сбербанка взыскана в солидарном порядке задолженность в размере 773 734,04 руб.
09.09.2012 г. заемщик А. умер.
Согласно ответу нотариуса, после смерти А. заведено наследственное дело, в рамках которого с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону обратилась супруга умершего А.Е., по состоянию на 10.04.2013 г. свидетельство о праве на наследство не выдавалось, объем наследственного имущества не определен.
Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что солидарная ответственность истца по возврату денежных средств Банку вытекает не из договора поручительства, а из вышеуказанного судебного решения о взыскании кредитной задолженности, в связи с чем при наличии возбужденного исполнительного производства, отсутствуют правовые основания для прекращения обязательства М.В.
Судебная коллегия с указанными выводами суда согласилась, поскольку по смыслу норм гражданского законодательства, вопрос о прекращении поручительства может быть решен в случае, если к моменту рассмотрения вопроса о привлечении поручителя к ответственности прекращено обеспечиваемое поручительством обязательство перед кредитором.
В данном случае, в силу ст. 8 ГК РФ, после вынесения судебного решения у поручителей возникли обязанности по выплате задолженности по кредитному договору не из договора поручительства, а из решения суда, в связи с чем, обязательства по договору поручительства не могут быть прекращены (Апелляционное определение от 19 июня 2013 г. по делу N 33-5699/2013).
ОАО "Сбербанк России" обратилось с иском к 3. и его поручителям В., А. и С. о взыскании долга по кредитному договору в сумме 293 413,76 руб. в солидарном порядке, в последующем путем уточнения исковых требований исключив из числа ответчиков поручителя С. в связи с его смертью, наступившей 11.06.2011 г.
Решением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 24 февраля 2012 г. исковые требования удовлетворены.
Разрешая спор, суд первой инстанции, правильно применив нормы материального права, дав надлежащую оценку доказательствам, установив факт неисполнения заемщиком 3. обязательств по погашению кредита, обеспеченного поручительством А., В. и С, а также установив, что поручитель С. умер, пришел к обоснованному выводу о солидарном взыскании с заемщика 3. и остальных его поручителей В. и А. задолженности по кредитному договору.
В апелляционной жалобе поручитель В. просил об отмене решения суда, ссылаясь на то, что в связи со смертью поручителя С. произошло снижение обеспеченности основного обязательства, и тем самым увеличилась степень риска ответственности остальных поручителей, что влечет прекращение поручительства.
Оставляя решение суда без изменения, судебная коллегия указала на следующее.
В соответствии с ч. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.
Объем ответственности поручителя урегулирован ст. 323, 363 и 365 ГК РФ.
В силу ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ч. 1); кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников, при этом солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (ч. 2).
Согласно ст. 363 ГК РФ поручитель и должник несут солидарную ответственность перед кредитором (ч. 1), а лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно (ч. 3).
К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора (ст. 365 ГК РФ).
Из содержания указанных норм закона в их совокупности следует, что совместные поручители несут солидарную ответственность не только наряду с должником, но и друг перед другом по обеспеченному таким поручительством обязательству, а лица, независимо друг от друга поручившиеся за одного и того же должника по разным договорам поручительства, не становятся солидарно обязанными в отношении друг друга, хотя и принимают на себя солидарную с должником ответственность перед кредитором.
Таким образом, в случае, когда один из поручителей, наряду с другим поручителем поручается за одного и того же должника по разным договорам поручительства, то он обязан отвечать за должника независимо от других поручителей как полностью, так и в части долга, а когда он исполнит обязанность за должника, то будет вправе требовать исполнения этой обязанности только от должника, а не остальных его поручителей.
Следовательно, смерть одного из таких поручителей не может повлечь увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для остальных таких же поручителей, поскольку в этом случае снижение обеспеченности основного обязательства в связи со смертью одного из таких поручителей не влечет увеличение степени риска гражданско-правовой ответственности остальных таких же поручителей.
Поскольку в обеспечение надлежащего исполнения условий кредитного договора банком были заключены самостоятельные договоры поручительства с каждым из поручителей и в рамках каждого из указанных договоров был определен объем ответственности поручителя, в соответствии с которым каждый поручитель обязался отвечать перед банком солидарно с заемщиком, а не солидарно с заемщиком и друг с другом, то в результате смерти поручителя С. не наступило установленных ч. 1 и ч. 2 ст. 367 ГК РФ последствий, влекущих прекращение поручительства В. по отдельно заключенному с нею договору поручительства (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 13 июня 2012 г. по делу N 33-4758/2012).

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА


21. В пункте 64 Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" разъяснено, что в состав наследства застройщика, осуществившего самовольную постройку на не принадлежащем ему земельном участке, входит право требовать возмещения расходов на нее от правообладателя земельного участка в случае признания за правообладателем права собственности на самовольную постройку (пункт 3 статьи 222 ГК РФ). Если самовольная постройка была осуществлена наследодателем на принадлежащем ему на праве собственности, пожизненного наследуемого владения земельном участке, наследник, к которому перешло соответствующее вещное право на этот земельный участок, при признании за ним права собственности на самовольную постройку возмещает иным наследникам по закону и по завещанию, содержащему распоряжения в отношении остального имущества (помимо земельного участка) без указания конкретных объектов, стоимость постройки исходя из причитающейся им доли наследства.
Следовательно, объект недвижимости, обладающий признаками самовольной постройки, возведенной на не принадлежащем застройщику участке, без соответствующих разрешений на строительство, не подлежит включению в состав наследства застройщика.
Ш. обратилась с иском к Б.Л., Б., администрации г. Уяра о восстановлении срока для принятия наследства, признании принявшей наследство, признании права собственности на долю в праве собственности гараж, ссылаясь, что после смерти ее отца Б.Ю. в 2000 г. открылось наследство в виде гаража, расположенного в г. Уяр, оформить наследственные права на который она не могла, будучи несовершеннолетней. В октябре 2011 г. узнала, что права на гараж оформляет ее брат Б., в связи с чем считает свои права наследника первой очереди нарушенными.
Решением Уярского районного суда Красноярского края от 14 июня 2012 г. в удовлетворении исковых требований отказано, принимая которое суд правильно руководствовался нормами ст. ст. 218, 222 и 1112 ГК РФ, и исходил из того, что спорный гараж обладает признаками самовольной постройки, осуществленной наследодателем Б.Ю. на земельном участке, который в установленном законом порядке ему не отводился, без соответствующих разрешений на строительство, в связи с чем, не входит в состав наследства застройщика Б.Ю.
Судебная коллегия с такими выводами суда согласилась, поскольку они основаны на правильном применении указанных норм права и соответствуют обстоятельствам дела (апелляционное определение от 29 августа 2012 г. по делу N 33-7402/2012).
22. На основании ст. 1183 ГК РФ право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
К суммам, предоставленным наследодателю в качестве средств к существованию, с учетом конкретных обстоятельств дела могут быть отнесены любые причитающиеся наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных повседневных потребностей его самого и членов его семьи.
По смыслу пункта 3 статьи 1183 ГК РФ, подлежавшие выплате, но не полученные наследодателем при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях при отсутствии лиц, за которыми признается право на их получение в соответствии с пунктом 1 данной статьи либо специальными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их выплату, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм соответственно в четырехмесячный срок со дня открытия наследства или в срок, установленный указанными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.
Срок, в течение которого должны быть предъявлены требования о выплате этих сумм, является пресекательным и восстановлению в случае пропуска не подлежит.
Требования лиц, наделенных правом на получение указанных в пункте 1 статьи 1183 ГК РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат.
Процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате в надлежащем размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, не допускается, и в случае смерти лица, обратившегося в суд с таким требованием (например, с требованием о признании права на пенсию), производство по делу применительно к правилам статьи 220 (абзац седьмой) ГПК РФ подлежит прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства.
А. обратился в суд с иском к ОАО "РЖД" о включении в наследственную массу заработной платы его умершей супруги П. и о взыскании ее в свою пользу, ссылаясь на то, что он является наследником супруги, на день смерти ей ответчиком была начислена, но не выплачена сумма 143 164,87 руб., в получении которой ответчик ему отказал.
Решением Сухобузимского районного суда Красноярского края от 12.03.2012 г. исковые требования удовлетворены частично, денежная сумма в размере 143 164,87 руб. включена в состав наследства, оставшегося после смерти наследодателя П., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Принимая такое решение, суд первой инстанции, правильно руководствуясь нормами ст. 1183 ГК РФ, пришел к выводу о том, что умершей П. была начислена ответчиком заработная плата и приравненные к ней платежи 143 164,87 руб., которые она не получила по независящим от нее причинам.
И поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих факт его обращения к работодателю умершей супруги в течение четырех месяцев со дня ее смерти с требованием о выплате заработной платы и приравненных к ней платежей на вышеуказанную сумму, подлежащую выплате наследодателю, но не полученную им при жизни, суд пришел к правильному выводу о том, что в связи с пропуском истцом установленного п. 2 ст. 1183 ГК РФ срока указанная сумма подлежит включению в состав наследственного имущества П.М. и наследуется на общих основаниях.
Отказывая А. в удовлетворении требований в части взыскания с ответчика в его пользу этой денежной суммы, суд обоснованно исходил из того, что сумма полностью была перечислена ответчиком на банковский счет работника П.М., управляемый банковской картой, а впоследствии снята со счета путем использования данной карты в банкоматах Банка, следовательно, оснований для повторного взыскания с ответчика требуемой истцом суммы не имеется.
Судебная коллегия с такими выводами суда первой инстанции согласилась, поскольку они основаны на правильном применении норм права и обстоятельствах дела (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 18.07.2012 г. по делу N 33-6168/2012).
Следует учитывать также правовые позиции по вопросам наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, изложенные Верховным Судом Российской Федерации в определениях при рассмотрении конкретных дел, возникающих из наследственных правоотношений.
Супруга умершего А.У. обратилась с иском к государственному предприятию о взыскании задолженности по заработной плате ее умершего мужа за период с апреля 2008 г. по май 2009 г., мотивируя тем, что указанные выплаты при его жизни не производились, однако он неоднократно обращался к работодателю по этому вопросу.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, сославшись на положения ст. 1183 ГК РФ, ст. ст. 140, 141, 236 Трудового кодекса РФ, исходил из того, что истцу, как наследнику умершего мужа, подлежит выплате его заработная плата за время работы в государственном предприятии с июня по сентябрь 2009 г. исходя из ежемесячного оклада в определенном размере.
С этим же выводом согласился и суд кассационной инстанции, снизив подлежащую взысканию сумму, указав, что в данном случае суду следовало руководствоваться исключительно положениями ГК РФ, в связи с чем не было оснований для взыскания индексации суммы задолженности по заработной плате и процентов за просрочку ее выплаты.
Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала на неправильное толкование судами первой и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, регулирующих возникшие правоотношения.
Так, по смыслу ст. 1183 ГК РФ с учетом разъяснений в п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" требования лиц, наделенных правом на получение указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат.
Положениям п. 1 ст. 1183 ГК РФ не противоречат нормы ст. 141 Трудового кодекса РФ, согласно которым заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти.
С учетом того, что в отношении сумм заработной платы, не начисленных работнику А.У. при его жизни, имелся спор, но сам работник в суд за разрешением этого трудового спора в установленный законом срок в суд не обратился, а также с учетом того, что истец в суд обратилась со значительным пропуском четырехмесячного срока, установленного ст. 1083 ГК РФ, оснований для удовлетворения заявленного ею иска у суда не было (Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2012 N 26-КГ12-9).

Обзор подготовлен судьей
Красноярского краевого суда
Е.Ю.АШИХМИНОЙ

© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на " " при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)

Наследство – предмет частых споров и судебных разбирательств. Конфликтов очень много, не смотря на то, что наследственные вопросы подробно регулируются действующим законодательством. Поэтому и судебная практика по делам из споров по наследованию довольно разнообразна. Примеры рассмотрения споров по данным вопросам публикуются в регулярных обзорах, подготавливаемых судами разных уровней. На основе обобщения судебной практики Пленумом Верховного Суда РФ подготовлено Постановление №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Данный документ уточнил порядок рассмотрения дел по наследству, а также разъяснил отдельные положения Гражданского кодекса РФ, касающиеся принятия наследства.

Наследование по закону

Принятие наследства по закону – самая распространенная процедура вступления в наследственные права в российской действительности. И споров, кому наследовать – довольно много. На практике нередки ситуации, когда на одно и то же имущество претендует сразу несколько наследников. Разрешает такой конфликт в большинстве случаев только суд.

Гражданский кодекс РФ четко определяет круг лиц, которые могут быть наследниками. При этом все они распределяются по очередности наследования. Нередко эта очередность нарушается, что требует вмешательства суда для восстановления справедливости.

Действующее законодательство предусматривает такой вариант принятия наследства, как фактическое, то есть наследник не обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а просто продолжает пользоваться имуществом наследодателя, осуществлять затраты на его содержание. Но далеко не всегда этот наследник единственный, кроме того, может быть наследник более ранней очереди, который вправе в судебном порядке потребовать наследство себе. В суд обратился гражданин Г., который требовал вернуть ему имущество умершего отца, в том числе и садовый участок, находящийся у его двоюродной сестры Ю. Ответчица пояснила, что на момент открытия наследства Г. не заявлял о своих правах на наследство, поэтому она продолжила пользоваться садовым участком умершего дяди. Суд признал, что Ю. фактически вступила в наследство, а истец пропустил срок принятия наследства, так как наследодатель умер более двух лет назад и Г. знал об этом факте. В удовлетворении иска было отказано.

Наследственная масса распределяется между наследниками одной очереди в равных частях. Определение долей наследники могут произвести самостоятельно, а могут обратиться в суд. При рассмотрении подобных дел судьи исходят из того, какое имущество составляет наследственную массу, а также выслушивают пожелания каждого из наследников. Опыт показывает, если имущество носит разнородный характер, а между наследниками нет согласия по его распределению, то суд предлагает реализовать наследственную массу и разделить полученную сумму между наследниками.

Совет: при принятии наследства необходимо учитывать, что в наследственную массу входит не только имущество, но и обязательства наследодателя. В случае принятия наследства несколькими наследниками они также распределяются между наследниками в равных долях.

Нередки ситуации, когда свои права на наследство заявляют бывшие супруги. Здесь мнение судов однозначное и основанное на законодательных нормах – супруги, чей брак расторгнут, и решение вступило в силу на момент открытия наследства – не могут выступать наследниками по закону.

Наследование по завещанию

Завещание на сегодняшний день не получило еще широкого распространения в нашей жизни. Но с каждым годом встречается все чаще. Такой способ определения наследников во многих ситуациях позволяет исключить возникновение конфликта между наследниками. Кроме того, завещание – единственный вариант оставить наследство человеку, не состоящему в родственных связях, то есть не входящему в круг наследников по закону. Как показывает практика, именно подобные завещания влекут за собой обращения в суд. Наследники просят признать завещание в пользу постороннего человека недействительным. Суды же в таких ситуациях руководствуются только положениям Гражданского кодекса РФ. Так, если завещание соответствует ст.ст. 1124-1127 ГК РФ, то суд не может признать завещание недействительным. В Постановлении Пленума ВС РФ отмечается, что завещание может признано недействительным по следующим основаниям:

  • Присутствие при составлении или передаче нотариусу завещания лица, в пользу которого оно сделано, либо его близких родственников, а также лица, получающего завещательный отказ;
  • Свидетелем или подписантом выступает лицо, лишенное дееспособности, не владеющее языком, на котором составлено завещание, а также нотариус или лицо, заверяющее завещание.
  • Установление фактов, свидетельствующих о нарушении порядка составления, подписания и удостоверения завещания;
  • Выявление неточностей в завещании, которые искажают его содержание, также позволяют толковать его двусмысленно.

Все указанные основания устанавливаются только судом на основе представленных доказательств. При этом суд может посчитать не влияющими на действительность небольшие неточности в завещании, которые не меняют содержание волеизъявления наследодателя. Например, гражданин А. обратился в суд с иском о признании завещания его отца недействительным. Завещание было сделано в пользу двух друзей умершего. Как сообщил истец, в завещании местом составления был указан дачный поселок, где проживал его отец, но прописан он был в городе. Истец указывал, что местом вскрытия наследства признается последнее официальное место жительства наследодателя, а значит, указание другого населенного пункта в завещании влечет его недействительность. Однако суд с доводами истца не согласился, так как место составления завещания не имеет существенного значения на определение воли наследодателя. В силу того, что завещание составлено по всем требованиям закона, фактов, свидетельствующих о нарушении процедуры его составления, не установлено, то в признании завещания недействительным было отказано.

Определенные сложности вызывает и наследование обязательной доли в случаях, когда составлено завещание. В настоящий момент суды исходят из следующих принципов:

  • Обязательная доля выделяется из имущества, не входящего в наследственную массу по завещанию;
  • При недостаточности наследственного имущества без завещания выделение обязательной доли может осуществляться из наследственной массы по завещанию.

Споры вызывает и завещательный отказ. Его содержание часто оспаривают и наследники по завещанию, и отказополучатели. Суды в таких делах чаще всего определяют соответствие завещания требованиям законодательства и дают разъяснения каждой из сторон об их правах наследников или отказополучателей. Практика показывает, что лишь небольшая часть исковых заявлений по завещательному отказу удовлетворяется, как правило, в случае признания завещания недействительным.

Совет: законодательство позволяет отказаться от наследства, в том числе и по завещанию. Желательно отказ оформлять в письменной форме у нотариуса, это позволит избежать длительных споров с другими наследниками.

Наследственные споры случаются довольно часто, причем часто эти споры выходят за границы наследственного права. На практике нередки ситуации, когда наследственные вопросы рассматривались одновременно с вопросами по жилищным делам . Также нередко судебная практика по семейным делам включает в себя и вопросы наследования. Поэтому рассмотрение правоприменительной практики по наследственным спорам рассматривается специалистами в совокупности с другими направлениями гражданского права. Это позволяет всесторонне изучить возникшую ситуацию и решить её в строгом соответствии букве и духу закона.

Наследственные споры – юридическое понятие, которое часто встречается в судебной практике. Они возникают по причине разногласий претендентов на наследство. В случае невозможности их урегулирования мирным путем стороны решают имущественные конфликты в суде.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Что являет собой данная категория

Споры о наследстве и их нюансы

Споры, связанные с наследственными делами, рассматриваются в районных судах. В некоторых ситуациях, когда в процессе появляются непредвиденные обстоятельства, рассмотрение дела может перейти в вышестоящий суд. Например, если решение суда не устроило некоторых граждан. Мировой суд вправе решать подобные споры, если стоимость имущества не превышает 50 000 рублей.

Заинтересованное лицо пишет исковое заявление в судебную инстанцию по месту проживания ответчика, либо по месту нахождения объекта недвижимости, из-за которого возник спор. Обращение в суд по месту проживания истца также не запрещено, если неизвестен адрес ответчика.

Особенности рассмотрения споров:

  • наследник может возместить присужденный ущерб другому получателю только из средств, полученных по наследству;
  • вступивший в право наследования преемник не может рассчитываться с завещателя собственным имуществом и деньгами;
  • если наследники согласились принять завещанное имущество, то все его долги они обязаны распределить между собой.

Между наследниками существует солидарная ответственность по долгам завещателя в процентном отношении от полученной ими доли.

На какие группы делятся дела

Дела, касающиеся наследственных отношений, делятся на группы по порядку рассмотрения:

Государство также может стать наследником согласно завещанию умершего. В этом случае, если есть другие наследники, они имеют право подать иск об оспаривании завещания. Особенности подобного наследования: государство никогда не пропустит распределение имущества, и оно освобождено от уплаты .

Порядок действий

Споры по поводу деления наследства рассматриваются в судебном порядке. Вне зависимости от того, есть завещание или отсутствует, восстановить законную справедливость можно, обратившись с иском в суд. Существует определенный алгоритм последовательных действий по возбуждению наследственного спора.

Предварительная подготовка

С подачи искового заявления начинается тяжба между наследниками по поводу распределения долей в имуществе или оспаривания завещания.

Подает заявление тот, кто считает себя пострадавшей стороной.

Что должно быть в заявлении

Иск адресуется в судебную инстанцию с указанием его наименования. Далее указываются данные истца и ответчика с указанием адресов проживания и контактных телефонов. Следом должна быть изложена суть подачи иска, без лирики, конкретно и с изложением фактов.

В тексте иска должно присутствовать требование о том, что истец ожидает от судебного решения.

На рассмотрение заявления положено 30 дней, при необходимости срок может быть увеличен.

Пакет документов

Для рассмотрения иска заявитель предоставляет копии документов:

  • свидетельство о смерти завещателя;
  • выписка из домовой книги;
  • документы, которые подтверждают вступление в наследование в положенный законом срок;
  • завещание, если имеется;
  • подтверждение об отсутствии других наследополучателей.

В ходе рассмотрения спора суд может затребовать дополнительные документы в зависимости от конкретных обстоятельств.

Как проходит судебный процесс

После того как заявление принято к рассмотрению, судья готовит дело к разбирательству. Участники процесса получают указания, что им необходимо сделать, чтобы провести процесс успешно. Все документы, предоставленные истцом, копируются и отправляются ответчику с целью ознакомления.

Обеим сторонам необходимо подготовить аргументы и возражения, если таковые имеются.

Когда предварительные мероприятия организованы, назначается дата судебного заседания.

Суд проходит в специальном порядке:

  • предложение сторонам решить вопрос мирно и имеются ли требования у других лиц;
  • выступление истца по сути дела;
  • выступление ответчика, прокурора, адвоката, приглашенных представителей государственных органов и пр. Все граждане имеют право задавать сторонам вопросы. Судья задает вопросы любому участнику во время выступлений;
  • выступление свидетелей;
  • исследование иных доказательств по делу;
  • прения;
  • вынесение решения.

Решение суда должно быть приведено в исполнение после вступления в силу. Это происходит через 10 дней, если не было апелляционного или кассационного обжалования с какой-либо стороны.

Как выиграть дело

Исход дела по поводу раздела наследства зависит от многих факторов. Каждое конкретное дело имеет свои особенности.

Суть наследственного спора играет важную роль: оспаривание завещания, восстановление срока принятия наследства, появление новых наследников и прочие.

Основные условия, наличие которых способствует исходу судебного разбирательства в пользу заявителя:

  • юридически грамотно составленное исковое заявление;
  • квалифицированная юридическая помощь;
  • готовность истца к заседанию;
  • выполнение всех досудебных поручений судьи;
  • весомая доказательная база;
  • присутствие свидетелей, готовых подтвердить излагаемые в иске факты.

Споры о наследстве, вынесенные на рассмотрение суда, будут разрешены в пользу истца при выполнении условий и обоснованности его требований.

Случаи отказа

Истцу может быть отказано в рассмотрении заявления по причинам:

  • стороны организуют разбирательство повторно по тем же вопросам;
  • решение уже вынесено, но оно не устроило одну из сторон;
  • содержание иска изложено формально, юридически необоснованно;
  • подтверждающие документы не соответствуют требованиям иска.

Не имея хорошей юридической поддержки, истец не сможет оформить заявление и собрать документы согласно требованиям, поэтому граждане после приведения документов в порядок, могут подать иск снова.

Как можно обжаловать

После того как суд огласил решение, у сторон есть 10 дней до вступления его в силу.

В этот период они имеют право подать кассационную жалобу в связи с несогласием с вердиктом.

В связи с поступлением жалобы вступление решения в законную силу откладывается до рассмотрения кассации.

Судебная практика

Судебная практика подтверждает, что наследственные споры решаются трудно и решение суда по закону не сможет устроить всех участников разбирательств, но оно будет принято в соответствии с законом.

Когда можно признать претендента на имущество недостойным

Претендент на наследование признается недостойным в случаях:

  • доказана прямая или косвенная вина претендента в смерти завещателя;
  • причинение вреда другим наследникам;
  • создание препятствий для осуществления воли умершего;
  • лишение родительских прав;
  • сокрытие фактов о наличии других наследников.

Если объекты недвижимости находятся на разных территориях

По закону местом открытия наследства объявляется территория, где расположена самая ценная часть имущества умершего или там, где сосредоточена недвижимость. Ценность имущества определяется, исходя из его рыночной стоимости.

Возможно ли получить незарегистрированную недвижимость

Если у завещателя была в собственности приватизированная квартира, но он не успел ее зарегистрировать, то она включается в наследственную массу. Наследник получает право на наследование, если за квартиру выплачена полная стоимость.

Переходят ли кредитные обязательства

При получении права на наследство претендентам стоит поинтересоваться о наличии долгов и кредитов у завещателя, так как они переходят к наследникам вместе с его имуществом. Несколько наследников делят долги между собой пропорционально доле каждого.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Право наследования, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.

Руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", в целях формирования единообразной судебной практики по применению гражданского законодательства о регулировании наследственных отношений Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:

error 404

1. Дела, возникающие из наследственных правоотношений, связаны с переходом имущественных прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследникам. Данные дела независимо от субъектного состава их участников и состава наследственного имущества подведомственны судам общей юрисдикции (пункт 1 части 1 и часть 3 статьи 22, пункт 5 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее - ГПК РФ).

В частности, суды общей юрисдикции рассматривают дела:

а) по спорам о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель;

б) по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т. п.

Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, требования, подведомственные арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно части 4 статьи 22 ГПК РФ подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

2. В соответствии с правилами подсудности гражданских дел, установленными статьями 23 - 27 ГПК РФ, все дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя (например, дела по искам о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по платежам в возмещение вреда, взысканным по решению суда с наследодателя и др.), подсудны районным судам.

Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства (например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному договору, заключенному наследодателем, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и др.), подсудны мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей.

3. Согласно статье 28 ГПК РФ иски с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, подаются в суд по месту жительства ответчика-гражданина или по месту нахождения ответчика-организации.

При возникновении спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, находящихся на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подается по месту нахождения любого из них.

В указанных случаях обращение с иском исключает обращение в другие суды (исковое заявление, предъявленное в другой суд, подлежит возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 135 ГПК РФ).

Требования о признании недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов недвижимости, предъявляются с соблюдением общих правил подсудности гражданских дел. Если при оспаривании завещания истцом заявлены также требования о признании права собственности на наследственное имущество, иск подлежит рассмотрению по месту нахождения объектов недвижимости.

Иски кредиторов наследодателя до принятия наследства наследниками предъявляются в суд по месту открытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ).

Иски, связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по праву страны, где находится это имущество.

4. Заявления об установлении юридических фактов, связанных с наследственными правоотношениями, в соответствии со статьей 266 ГПК РФ подаются в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявлений об установлении фактов владения и пользования недвижимым имуществом в целях признания наследственных прав, подаваемых в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

5. На основании пункта 3 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также статьи 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

6. Суд отказывает в принятии искового заявления, предъявленного к умершему гражданину, со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку нести ответственность за нарушение прав и законных интересов гражданина может только лицо, обладающее гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью.

В случае, если гражданское дело по такому исковому заявлению было возбуждено, производство по делу подлежит прекращению в силу абзаца седьмого статьи 220 ГПК Российской Федерации с указанием на право истца на обращение с иском к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (пункт 3 статьи 1175 ГК РФ).

7. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (статья 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (статья 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (статья 136 ГПК РФ).

8. При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, - также требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока.

9. Наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, в случае возникновения спора вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам.

10. Суд утверждает мировые соглашения по делам, возникающим из наследственных правоотношений, лишь в случаях, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и нормами гражданского законодательства допускается разрешение соответствующих вопросов по соглашению сторон.

Например, мировые соглашения могут заключаться по вопросам о принятии наследником наследства по истечении срока, установленного статьей 1154 ГК РФ для его принятия, и о применении в этих случаях правил об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (пункты 2 и 3 статьи 1155 ГК РФ), о разделе наследства (статья 1165 ГК РФ), о порядке предоставления компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей наследником, заявившим о преимущественном праве на неделимую вещь или на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (пункт 2 статьи 1170 ГК РФ), о разделе наследства, в состав которого входит предприятие, в случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на его получение в счет своей наследственной доли или им не воспользовался (часть вторая статьи 1178 ГК РФ), о сроке выплаты компенсации наследнику умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющемуся членом этого хозяйства (пункт 2 статьи 1179 ГК РФ), о включении в свидетельство о праве на наследство наследников по закону, которые лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию (часть вторая статьи 72 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I), о наследнике умершего члена жилищного накопительного кооператива, который имеет право быть принятым в члены кооператива в случае перехода пая умершего члена кооператива к нескольким наследникам, и о сроке выплаты им наследникам, не ставшим членами кооператива, компенсации, соразмерной их наследственным долям действительной стоимости пая (часть 3 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах"), о наследнике члена кредитного потребительского кооператива (пайщика), который имеет право быть принятым в члены кооператива (пайщики), в случае перехода паенакопления (пая) умершего члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) к нескольким наследникам (часть 5 статьи 14 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Суд отказывает в утверждении мирового соглашения сторон, в частности, по вопросам: об универсальности правопреемства при наследовании (пункт 1 статьи 1110 ГК РФ), об определении наличия у сторон прав наследования и состава наследников (статьи 1116, 1117, 1121, 1141 ГК РФ), о признании недействительным завещания (статья 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1155 ГК РФ), об отказе от наследства (статьи 1157-1159 ГК РФ), о разделе наследственного имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество (статьи 1164 и 1165 ГК РФ), а также в других случаях.

11. При рассмотрении споров о наследовании суд в соответствии с пунктом 3 статьи 1163 ГК РФ вправе разрешить вопрос о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска (статьи 139, 140 ГПК РФ).

Общие положения о наследовании

12. Наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в статьях 6, 7, 8 и 8 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации".

13. При разрешении споров по делам, возникающим из наследственных правоотношений, судам надлежит выяснять, кем из наследников в установленном статьями 1152-1154 ГК РФ порядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле в качестве соответчиков (абзац второй части 3 статьи 40, часть 2 статьи 56 ГПК РФ).

14. В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);

имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).

15. Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (статья 418, часть вторая статьи 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства (раздел V Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ), права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ), поручения (пункт 1 статьи 977 ГК РФ), комиссии (часть первая статьи 1002 ГК РФ), агентского договора (статья 1010 ГК РФ).

16. Граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.

В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (статьи 2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 года N 107-ФЗ "Об исчислении времени").

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 и часть первая статьи 1115 ГК РФ, части 2 и 4 статьи 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, далее - ЖК РФ, части вторая и третья статьи 2 и части вторая и четвертая статьи 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации").

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (пункт 9 части 1 статьи 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

18. В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ.

19. При разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.

20. При рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с пунктом 2 статьи 1117 ГК РФ судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93-95 и 97). Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств.

Суд отстраняет наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

21. Сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (є2 главы 9 ГК РФ) и специальными правилами раздела V ГК РФ.

Наследование по завещанию

22. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 1124-1127 или 1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 года N 351).

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1 статьи 1128 ГК РФ).

23. Отмена и изменение завещания, совершенного по правилам статей 1124 - 1127 ГК РФ (далее в данном пункте - завещание), и завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке осуществляются в соответствии со статьей 1130 ГК РФ. В частности, согласно пункту 2 статьи 1130 ГК РФ:

завещанием может быть отменено либо изменено прежнее завещание, а также завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, что его предметом являлись и права на соответствующие денежные средства (например, в новом завещании в качестве предмета наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые было совершено завещательное распоряжение в банке);

завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено либо изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом же банке, филиале банка (пункт 6 статьи 1130 ГК РФ), а также прежнее завещание - в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке.

Завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством распоряжения о его отмене (пункты 4 и 6 статьи 1130 ГК РФ).

24. При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.).

В случае возложения на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (часть 1 статьи 33 ЖК РФ).

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением.

25. Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.

26. Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ), а также после удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

27. Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ), письменной формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ), в других случаях, установленных законом.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ.

Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абзац второй пункта 3 статьи 1125 ГК РФ), требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК РФ); в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.

В силу пункта 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

Завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае, если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято, - прекращает производство по делу (часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 4, часть 2 статьи 134, статья 221 ГПК РФ).

Наследование по закону

28. Круг наследников по закону установлен статьями 1142 - 1145, 1147, 1148 и 1151 ГК РФ. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке.

При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства.

29. К наследникам по закону седьмой очереди, призываемым к наследованию согласно пункту 3 статьи 1145 ГК РФ, относятся:

пасынки и падчерицы наследодателя - неусыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста;

отчим и мачеха наследодателя - не усыновивший наследодателя супруг его родителя.

Названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя.

В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются.

30. Если наследник по праву представления (пункт 1 статьи 1146 ГК РФ) не примет наследство, откажется от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (статья 1158 ГК РФ), не имеет права наследовать или отстранен от наследования в соответствии со статьей 1117 ГК РФ, доля, переходящая по праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя согласно правилам приращения наследственных долей (статья 1161 ГК РФ).

31. При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее:

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся;

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;

инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом");

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя;

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников по закону первой очереди), наследуют на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 1148 ГК РФ, то есть независимо от совместного проживания с наследодателем.

Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти является условием призвания к наследованию лишь нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в пункте 2 статьи 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ);

д) самостоятельное наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди осуществляется, помимо случаев отсутствия других наследников по закону, также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

32. При разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее:

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины;

б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР;

в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ);

г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.

Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит);

д) если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом;

е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.

33. В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака, при определении состава наследства не учитываются.

Приобретение наследства

1. Принятие наследства и отказ от наследства

34. Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).

35. Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию - какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.

Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.

Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в случае его призвания к наследованию в дальнейшем, считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию.

36. Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

37. Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).

38. Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями о сроках.

Течение сроков принятия наследства, установленных статьей 1154 ГК РФ, согласно статье 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства: на следующий день после даты открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты смерти - дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен, - на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу; на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ (пункт 3 статьи 1154 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 192 ГК РФ срок принятия наследства истекает в последний месяц установленного статьей 1154 ГК РФ шести- или трехмесячного срока в такой же по числу день, которым определяется его начало, - день открытия наследства, день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, день, указанный в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен, - день вступления решения суда в законную силу, день отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ.

наследниками, призываемыми к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства (по завещанию и по закону первой очереди), - в течение шести месяцев - с 1 февраля 2012 года по 31 июля 2012 года;

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от наследства наследника по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от наследства наследника по закону первой очереди, например в случае подачи соответствующего заявления 19 марта 2012 года - в течение шести месяцев - с 20 марта 2012 года по 19 сентября 2012 года;

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения от наследования недостойного наследника по завещанию, злостно уклонявшегося от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения по указанному основанию от наследования недостойного наследника по закону первой очереди, например в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда 6 декабря 2012 года - в течение шести месяцев - с 7 декабря 2012 года по 6 июня 2013 года;

наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия наследства наследником по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия наследства наследником по закону первой очереди, - в течение трех месяцев - с 1 августа 2012 года по 31 октября 2012 года.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1154 ГК РФ, лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, призванным к наследованию не в связи с открытием наследства, а лишь вследствие отпадения ранее призванных наследников (по завещанию, по закону предшествующих очередей), могут принять наследство в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания исчисленного в соответствии с пунктами 2 и 3 данной статьи срока для принятия наследства наследником, ранее призванным к наследованию.

Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято наследником по закону третьей очереди, если он призван к наследованию:

в случае подачи наследником по закону первой очереди заявления об отказе от наследства, например 19 марта 2012 года, и непринятия наследства наследником по закону второй очереди - в течение трех месяцев - с 20 сентября 2012 года по 19 декабря 2012 года;

в случае непринятия наследства наследником по закону первой очереди и наследником по закону второй очереди - в течение трех месяцев - с 1 ноября 2012 года по 31 января 2013 года.

39. Заявление о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по закону, родившегося после открытия наследства, может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника.

40. Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и признанием наследника принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового производства с привлечением в качестве ответчиков наследников, приобретших наследство (при наследовании выморочного имущества - Российской Федерации либо муниципального образования, субъекта Российской Федерации), независимо от получения ими свидетельства о праве на наследство.

Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.;

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

41. В силу пункта 1 статьи 1155 ГК РФ при вынесении решения о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (при необходимости), а также признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях - лишь в части). Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства.

42. Если при принятии наследства после истечения установленного срока с соблюдением правил статьи 1155 ГК РФ возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия у наследника, своевременно принявшего наследство, соответствующего имущества независимо от причин, по которым наступила невозможность его возврата в натуре, наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию своей доли в наследстве (при принятии наследства по истечении установленного срока с согласия других наследников - при условии, что иное не предусмотрено заключенным в письменной форме соглашением между наследниками). В этом случае действительная стоимость наследственного имущества оценивается на момент его приобретения, то есть на день открытия наследства (статья 1105 ГК РФ).

43. По истечении указанного в абзаце первом пункта 2 статьи 1157 ГК РФ срока может быть признан отказавшимся от наследства лишь наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, при условии признания судом уважительными причин пропуска срока для отказа от наследства.

44. Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) может быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников по завещанию, а также наследников по закону любой очереди, которые призваны к наследованию.

45. В случае, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ); при этом доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник (абзац третий пункта 1 статьи 1158, абзац второй пункта 1 статьи 1161 ГК РФ), а при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, - наследникам по закону.

Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное имущество, - определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними отпавшим наследником, их доли признаются равными.

Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица из числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (пункт 1 статьи 1146, пункт 1 статьи 1158 ГК РФ).

46. При применении пункта 3 статьи 1158 ГК РФ надлежит учитывать следующее:

а) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ);

б) наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающееся ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника;

в) наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника;

г) при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям.

47. Правило приращения наследственных долей, согласно которому доля отпавшего наследника по закону или наследника по завещанию переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям, применяется лишь при соблюдении следующих условий:

наследник отпал по основаниям, которые исчерпывающим образом перечислены в пункте 1 статьи 1161 ГК РФ. Смерть наследника до открытия наследства к их числу не относится;

имеется незавещанное наследственное имущество (завещание отсутствует, или в нем содержатся распоряжения только в отношении части имущества, или завещание является недействительным, в том числе частично, и при этом завещателем не был подназначен наследник в соответствии с пунктом 2 статьи 1121 ГК РФ).

В случае, если все имущество наследодателя завещано, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отпавшему по указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 1161 ГК РФ основаниям, согласно абзацу второму данного пункта переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям (если завещателем не предусмотрено иное распределение этой части наследства).

48. В случае смерти наследника по завещанию, в соответствии с которым все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей либо конкретного имущества, до открытия наследства или одновременно с завещателем, по смыслу пункта 2 статьи 1114 и пункта 1 статьи 1116 ГК РФ, предназначавшаяся ему часть наследства наследуется по закону наследниками завещателя (если такому наследнику не был подназначен наследник).

49. Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.).

50. Выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федерации (любое выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений), муниципального образования, города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения) в силу фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации.

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих органов (Российской Федерации в настоящее время - в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным.

2. Раздел наследства

51. Наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в долевую собственность наследников, принявших наследство, за исключением случаев перехода наследства к единственному наследнику по закону или к наследникам по завещанию, когда наследодателем указано конкретное имущество, предназначаемое каждому из них.

Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, производится: в течение трех лет со дня открытия наследства по правилам статей 1165 - 1170 ГК РФ (часть вторая статьи 1164 ГК РФ), а по прошествии этого срока - по правилам статей 252, 1165, 1167 ГК РФ.

Запрещается заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, до получения соответствующими наследниками свидетельства о праве на наследство.

Раздел движимого наследственного имущества возможен до получения свидетельства о праве на наследство.

52. Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен, имеют:

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре;

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения;

3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение.

Указанные лица вправе отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам.

53. Предметы обычной домашней обстановки и обихода входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительности совместного проживания.

Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, их использования для обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения к указанным предметам относиться не могут. Для разрешения вопроса об отнесении предметов, по поводу которых возник спор, к культурным ценностям суд назначает экспертизу (статья 79 ГПК РФ).

54. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, возникающей в случае осуществления наследником преимущественного права, установленного статьей 1168 или статьей 1169 ГК РФ, предоставляется остальным наследникам, которые не имеют указанного преимущественного права, независимо от их согласия на это, а также величины их доли и наличия интереса в использовании общего имущества, но до осуществления преимущественного права (если соглашением между наследниками не установлено иное). При этом суд вправе отказать в удовлетворении указанного преимущественного права, установив, что эта компенсация не является соразмерным возмещением наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным.

Судам надлежит также учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь (статья 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу пункта 4 статьи 252 ГК РФ указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

Раздел наследства между наследниками, одновременно обладающими преимущественным правом при разделе наследства на основании статей 1168 и 1169 ГК РФ, производится по общим правилам.

55. При заключении наследниками соглашений, мировых соглашений, о разделе наследственного имущества следует иметь в виду, что наследники осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей. Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество), ничтожно. Передача всего наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права, предусмотренного статьями 1168 и 1169 ГК РФ.

56. Учредителями доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, когда к наследованию призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане, могут выступать только нотариус либо исполнитель завещания.

Договор доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, если в состав наследства входит доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо доверительное управление учреждается до вступления наследника, принявшего наследство, во владение наследством, заключается на срок, определяемый с учетом правил пункта 4 статьи 1171 ГК РФ о сроках осуществления мер по управлению наследством. По истечении указанных сроков наследник, принявший наследство, вправе учредить доверительное управление в соответствии с правилами главы 53 ГК РФ.

57. При разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стоимость всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде.

3. Ответственность наследников по долгам наследодателя

58. Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.

59. Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (статьи 810, 819 ГК РФ).

Сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя продолжают течь в том же порядке, что и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает их течения).

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если этот срок начал течь до момента открытия наследства.

По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности исчисляются в общем порядке.

Например, при открытии наследства 15 мая 2012 года требования, для которых установлен общий срок исковой давности, могут быть предъявлены кредиторами к принявшим наследство наследникам (до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу) по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2009 года - до 31 июля 2012 года включительно; по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2012 года - до 31 июля 2015 года включительно.

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, приостановлении и восстановлении исковой давности не применяются; требование кредитора, предъявленное по истечении срока исковой давности, удовлетворению не подлежит.

60. Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства, а также Российская Федерация, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону.

Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества.

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ).

Требования кредиторов по обязательствам наследников, возникающим после принятия наследства (например, по оплате унаследованного жилого помещения и коммунальных услуг), удовлетворяются за счет имущества наследников.

Отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают.

61. Стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.

Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения решения суда.

Вместе с тем, установив факт злоупотребления правом, например в случае намеренного без уважительных причин длительного непредъявления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, суд, согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании указанных выше процентов за весь период со дня открытия наследства, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора.

62. Согласно пункту 2 статьи 367 ГК РФ поручитель наследодателя становится поручителем наследника лишь в случае, если поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств наследниками. При этом исходя из пункта 1 статьи 367 и пункта 1 статьи 416 ГК РФ поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель несет ответственность по долгам наследодателя перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества.

Наследники поручителя отвечают также в пределах стоимости наследственного имущества по тем обязательствам поручителя, которые имелись на время открытия наследства.

63. При рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены вопросы признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества и т.д.

Наследование отдельных видов имущества

64. В состав наследства застройщика, осуществившего самовольную постройку на не принадлежащем ему земельном участке, входит право требовать возмещения расходов на нее от правообладателя земельного участка в случае признания за правообладателем права собственности на самовольную постройку (пункт 3 статьи 222 ГК РФ). Если самовольная постройка была осуществлена наследодателем на принадлежащем ему на праве собственности, пожизненного наследуемого владения земельном участке, наследник, к которому перешло соответствующее вещное право на этот земельный участок, при признании за ним права собственности на самовольную постройку возмещает иным наследникам по закону и по завещанию, содержащему распоряжения в отношении остального имущества (помимо земельного участка) без указания конкретных объектов, стоимость постройки исходя из причитающейся им доли наследства.

65. Наследники участника общей собственности на жилое помещение, приобретенное в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", вправе наследовать его долю по общим правилам наследственного правопреемства. При этом доля умершего участника совместной собственности на жилое помещение определяется исходя из равенства долей всех участников общей собственности на данное жилое помещение.

66. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.

Для получения свидетельства о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, согласие участников соответствующего товарищества, общества или кооператива не требуется.

Свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) или часть доли (пая) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, является основанием для постановки вопроса об участии наследника в соответствующем товариществе, обществе или кооперативе или о получении наследником от соответствующего товарищества, общества или кооператива действительной стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части имущества, который разрешается в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива.

67. В состав наследства члена жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, указанное имущество включается на общих основаниях независимо от государственной регистрации права наследодателя.

К наследникам члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, не внесшего полностью паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и иное имущество, переданное ему кооперативом в пользование, переходит пай в сумме, выплаченной к моменту открытия наследства.

68. Подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, выплачиваются по правилам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1183 ГК РФ, за исключением случаев, когда федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены специальные условия и правила их выплаты (в частности, статьей 141 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 23 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", статьей 63 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", пунктом 90 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 года N 200, пунктом 157 Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 декабря 2009 года N 960).

К суммам, предоставленным наследодателю в качестве средств к существованию, с учетом конкретных обстоятельств дела могут быть отнесены любые причитающиеся наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных повседневных потребностей его самого и членов его семьи.

По смыслу пункта 3 статьи 1183 ГК РФ, подлежавшие выплате, но не полученные наследодателем при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях при отсутствии лиц, за которыми признается право на их получение в соответствии с пунктом 1 данной статьи либо специальными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их выплату, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм соответственно в четырехмесячный срок со дня открытия наследства или в срок, установленный указанными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

Срок, в течение которого должны быть предъявлены требования о выплате этих сумм, является пресекательным и восстановлению в случае пропуска не подлежит.

Требования лиц, наделенных правом на получение указанных в пункте 1 статьи 1183 ГК РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат.

Процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате в надлежащем размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, не допускается, и в случае смерти лица, обратившегося в суд с таким требованием (например, с требованием о признании права на пенсию), производство по делу применительно к правилам статьи 220 (абзац седьмой) ГПК РФ подлежит прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства.

69. В состав наследства плательщика ренты вместе с правом собственности на недвижимое имущество, переданное ему по договору ренты, включается обязанность по выплате получателю ренты определенной денежной суммы либо предоставлению средств на его содержание в иной форме (пункт 1 статьи 583, статья 1175 ГК РФ).

Права получателя ренты могут переходить по наследству лишь в случае заключения сторонами договора постоянной ренты (пункт 2 статьи 589 ГК РФ).

В случае смерти получателя ренты, обратившегося в суд с требованием о расторжении договора ренты, суд приостанавливает производство по делу, поскольку спорное правоотношение допускает правопреемство (статья 215 ГПК РФ).

Смерть получателя ренты до регистрации в установленном порядке сделки, направленной на расторжение договора ренты, не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о включении недвижимого имущества, переданного по договору ренты плательщику ренты, в состав наследства, поскольку наследодатель, выразивший при жизни волю на возврат этого имущества в свою собственность и впоследствии не отозвавший свое заявление, по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов для регистрации сделки, в которой ему не могло быть отказано.

70. Если трудовым или гражданско-правовым договором, заключенным с наследодателем, предусмотрена выплата денежной компенсации указанным в таком договоре лицам (предоставление компенсации в иной форме) в случае его смерти, названная компенсация в состав наследства не входит.

71. Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях в пользование наследодателю (бесплатно или за плату) в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, включаются в состав наследственного имущества и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

72. В состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации".

Государственные награды Российской Федерации, установленные Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным названным Указом Президента Российской Федерации, которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства (пункт 1 статьи 1185 ГК РФ).

73. Наследники вправе обратиться в суд после смерти наследодателя с иском о признании недействительной совершенной им сделки, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 177, 178 и 179 ГК РФ, если наследодатель эту сделку при жизни не оспаривал, что не влечет изменения сроков исковой давности, а также порядка их исчисления.

Вопрос о начале течения срока исковой давности по требованиям об оспоримости сделки разрешается судом исходя из конкретных обстоятельств дела (например, обстоятельств, касающихся прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых наследодателем была совершена сделка) и с учетом того, когда наследодатель узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Наследование земельных участков

74. В состав наследства входят и наследуются на общих основаниях принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если право на земельный участок принадлежит нескольким лицам, - доля в праве общей собственности на земельный участок либо доля в праве пожизненного наследуемого владения земельным участком).

75. Принадлежность наследодателю права на земельную долю, полученную им при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель до начала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 года N 219 "Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним", по смыслу пункта 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" при отсутствии свидетельства о праве на земельную долю, выданного по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года N 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" либо постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 года N 177 "Об утверждении форм свидетельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения", удостоверяется выпиской из решения органа местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, принятого до начала применения Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Открытие наследства до вынесения в установленном порядке решения о передаче земель в собственность при реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий (либо после вынесения такого решения, но до выдачи свидетельства о праве собственности на земельную долю) не является основанием для отказа в удовлетворении требования наследника о включении земельной доли в состав наследства, если наследодатель, выразивший волю на ее приобретение, был включен в прилагавшийся к заявке трудового коллектива на предоставление земли в избранную им форму собственности список лиц, имеющих право на получение земли в собственность бесплатно, и не отозвал свое заявление.

76. При разрешении вопросов о праве наследодателя на земельную долю суд проверяет правомерность включения наследодателя в прилагавшийся к заявке трудового коллектива реорганизуемого колхоза, совхоза, приватизируемого сельскохозяйственного предприятия на предоставление земли в избранную им форму собственности список лиц, имеющих право на получение земли в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 года N 213 "О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан", а также пунктом 9 Положения о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1992 года N 708 "О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса"), пунктом 7 Рекомендаций по подготовке и выдаче документов о праве на земельные доли и имущественные паи (одобрены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 1995 года N 96 "О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев"). В указанных случаях судам надлежит также выяснять, была ли земельная доля внесена наследодателем в уставный капитал реорганизованной сельскохозяйственной организации.

77. Признанные в установленном порядке невостребованными земельные доли, принадлежавшие на праве собственности гражданам, которые не передали эту земельную долю в аренду или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд, до их передачи решением суда в муниципальную собственность входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

78. При рассмотрении дел о наследовании земельных участков, находящихся на праве пожизненного наследуемого владения, надлежит учитывать следующее:

а) статьей 1181 ГК РФ не установлено каких-либо изъятий для случаев наследования несколькими лицами, вследствие чего каждый наследник приобретает долю в указанном праве независимо от делимости земельного участка;

б) наследниками земельного участка, принадлежавшего наследодателю на указанном праве, могут быть только граждане. Включение в завещание распоряжения относительно такого земельного участка в пользу юридического лица влечет в этой части недействительность завещания.

79. Земельные участки и расположенные на них здания, строения, сооружения выступают в качестве самостоятельных объектов гражданского оборота (статья 130 ГК РФ), поэтому завещатель вправе сделать в отношении их отдельные распоряжения, в том числе распорядиться только принадлежащим ему строением или только земельным участком (правом пожизненного наследуемого владения земельным участком). Однако при этом, по смыслу подпункта 5 пункта 1 статьи 1, а также пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), не могут быть завещаны отдельно часть земельного участка, занятая зданием, строением, сооружением и необходимая для их использования, и само здание, строение, сооружение. Наличие в завещании таких распоряжений влечет в этой части недействительность завещания.

В силу пункта 2 статьи 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде жилого дома, а также служебных надворных построек с частью земельного участка, занятой ими и необходимой для их использования, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, если оно расположено в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность города федерального значения, а выморочное имущество в виде остальной части земельного участка - в собственность Российской Федерации.

В случае возникновения спора между собственником недвижимости, расположенной на земельном участке, и собственником этого участка суд может признать право собственника недвижимости на приобретение в собственность земельного участка, на котором находится эта недвижимость, или право собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости либо установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на новый срок.

80. Наследники объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, предоставленном наследодателю на праве постоянного (бессрочного) пользования (статья 269 ГК РФ), приобретают право на использование соответствующей части земельного участка на тех же условиях и в том же объеме, что и наследодатель в соответствии с целевым назначением земельного участка.

81. При разрушении до открытия наследства принадлежавшего наследодателю здания, строения, сооружения, расположенных на участке, которым наследодатель владел на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, эти права сохраняются за наследниками в течение трех лет после разрушения здания, строения, сооружения, а в случае, если этот срок был продлен уполномоченным органом, - в течение соответствующего периода.

По истечении указанного срока названные права сохраняются за наследниками, если они не были прекращены в установленном порядке и при условии начала восстановления (в том числе наследниками) разрушенного здания, строения, сооружения.

82. Суд вправе признать за наследниками право собственности в порядке наследования:

на земельный участок, предоставленный до введения в действие ЗК РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве постоянного (бессрочного) пользования, при условии, что наследодатель обратился в установленном порядке в целях реализации предусмотренного пунктом 9 (абзацы первый и третий) статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" права зарегистрировать право собственности на такой земельный участок (за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность);

на земельный участок, предоставленный наследодателю, являвшемуся членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, в случае, если составляющий его территорию земельный участок предоставлен данному некоммерческому объединению либо иной организации, при которой до вступления в силу Федерального закона от 15 апреля 1998 года N66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" оно было создано (организовано), в соответствии с проектом организации и застройки территории данного некоммерческого объединения либо другим устанавливающим в нем распределение земельных участков документом, при условии, что наследодателем в порядке, установленном пунктом 4 статьи 28 названного Федерального закона, было подано заявление о приобретении такого земельного участка в собственность бесплатно (если только федеральным законом не установлен запрет на предоставление земельного участка в частную собственность).

Наследование интеллектуальных прав

83. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом наследодателя, включается в состав наследства без подтверждения какими-либо документами, за исключением случаев, когда названное право признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата (например, в соответствии со статьей 1353 ГК РФ).

При возникновении спора о принадлежности наследодателю исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, который не подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации (в частности, на произведение науки, литературы, искусства), судам следует учитывать, что факт принадлежности исключительного права конкретному лицу может быть подтвержден любыми доказательствами (статья 55 ГПК РФ): объяснениями сторон и других лиц, участвующих в деле, показаниями свидетелей, письменными и вещественными доказательствами.

Факт учета произведения в организации по управлению правами на коллективной основе (в том числе получившей государственную аккредитацию) подлежит оценке наряду с другими доказательствами по делу (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ, статья 67 ГПК РФ).

Принадлежность наследодателю исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, переданного ему по договору об отчуждении исключительного права, подтверждается соответствующим договором, заключенным в письменной форме, который подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ.

84. К наследникам авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений переходит право на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях (статья 1245 ГК РФ).

К наследникам обладателей исключительного права на фонограмму и исключительного права на зафиксированное в этой фонограмме исполнение переходит право на вознаграждение за публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также за ее сообщение в эфир или по кабелю (статья 1326 ГК РФ).

85. Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ), на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия (пункты 1 и 4 статьи 1539 ГК РФ) переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

86. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, продолжительность которого устанавливается ГК РФ и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а по истечении соответствующего срока результаты интеллектуальной деятельности - произведения науки, литературы, искусства (как обнародованные, так и необнародованные), программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, изобретения, полезные модели или промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем - переходят в общественное достояние (статья 1261, статья 1282, пункт 2 статьи 1283, пункт 5 статьи 1318, пункт 3 статьи 1327, статья 1364, статья 1425, пункт 4 статьи 1457 ГК РФ) и могут свободно использоваться в соответствии с ГК РФ любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

87. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им совместно. Использование такого результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), распределение доходов от его совместного использования, а также распоряжение исключительным правом в указанном случае осуществляются согласно пункту 3 статьи 1229 ГК РФ.

88. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов (абзац четвертый пункта 2 статьи 256 ГК РФ, пункт 3 статьи 36 СК РФ) и наследуется как имущество автора такого результата.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, является их общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил статьи 1150 ГК РФ.

89. Использование произведения науки, литературы и искусства любым из указанных в подпунктах 1-11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ способов (каждый из которых является самостоятельным способом использования произведения) независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, в том числе наследника, кроме случаев, когда законом предусмотрена возможность использования произведения без получения согласия автора или иного правообладателя, например в случае свободного воспроизведения произведения в личных целях (статья 1273 ГК РФ), свободного использования произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях (статья 1274 ГК РФ).

90. При переходе исключительного права в порядке наследования у обладателей исключительного права могут возникать и иные интеллектуальные права, имеющие неимущественный характер, в объеме, определяемом ГК РФ, в частности право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений (абзац второй пункта 1 статьи 1266 ГК РФ), право на обнародование произведения, не обнародованного при жизни автора (пункт 3 статьи 1268 ГК РФ). Кроме того, автором результата интеллектуальной деятельности - произведения науки, литературы, искусства, а также исполнения - в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134 ГК РФ), может быть указано лицо, на которое он после своей смерти возлагает охрану соответственно авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (пункт 2 статьи 1267 ГК РФ) либо охрану своего имени и неприкосновенности исполнения (пункт 2 статьи 1316 ГК РФ). Наследниками автора (исполнителя) или их правопреемниками (а равно другими заинтересованными лицами) соответствующие полномочия осуществляются лишь при отсутствии таких указаний наследодателя или в случае отказа назначенного автором (исполнителем) лица от их исполнения, а также после смерти этого лица.

91. В состав наследства входят также иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, если они относятся к числу имущественных прав наследодателя. В частности:

а) право следования в отношении произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений в соответствии с пунктом 3 статьи 1293 ГК РФ неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение;

б) право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ) и право на получение патента на селекционное достижение (пункт 2 статьи 1420 ГК РФ) наследуются на общих основаниях;

в) право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного произведения, служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного достижения, служебной топологии (абзац третий пункта 2 статьи 1295, абзац третий пункта 4 статьи 1370, пункт 5 статьи 1430, пункт 4 статьи 1461 ГК РФ), переходит к его наследникам, поскольку договор между работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения, по своему характеру является гражданско-правовым. Таким же образом следует разрешать вопросы о наследовании названного права в случаях, когда судом установлено, что положения, которыми определяется выплата вознаграждения, включенные в содержание трудового договора, фактически устанавливают гражданско-правовые обязательства сторон.

92. В состав наследства входят также обязательственные права, возникшие у авторов-наследодателей из договоров, в том числе из договоров, заключенных ими с организациями по управлению правами на коллективной основе (пункт 3 статьи 1242 ГК РФ), лицензионных договоров, заключенных как самими наследодателями, так и указанными организациями с пользователями объектов авторских и смежных прав (пункт 7 статьи 1235 ГК РФ), договоров, заключенных организациями по управлению правами на коллективной основе с пользователями объектов авторских и смежных прав о выплате вознаграждения в случаях, когда эти объекты в соответствии с ГК РФ могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (статья 1243 ГК РФ).

93. В случае нарушения исполнителем исключительного права на произведение правообладатель (в том числе наследник) вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

При этом следует учитывать, что заключение правообладателем (в том числе наследником) с организацией по управлению правами на коллективной основе договора о передаче полномочий по управлению принадлежащими ему правами не лишает указанное лицо права самостоятельно обращаться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав.

94. При рассмотрении дел по требованиям о защите унаследованных исключительных прав судам необходимо отличать публичное исполнение произведения с помощью технических средств, в частности с помощью радио, телевидения, а также иных технических средств, от таких самостоятельных способов использования произведения, как сообщение его в эфир или сообщение его по кабелю.

Под сообщением в эфир или сообщением по кабелю, то есть сообщением произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению, следует понимать как прямую трансляцию произведения из места его показа или исполнения, так и неоднократное сообщение произведения для всеобщего сведения. Сообщение произведения в эфир или по кабелю производится теле- или радиокомпанией в соответствии с условиями заключенного между ней и правообладателем (в том числе наследником) или организацией по управлению правами на коллективной основе лицензионного договора. При этом право использования произведения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При отсутствии договора о передаче полномочий по управлению правами с аккредитованной организацией, осуществляющей управление правами и сбор вознаграждения в соответствии с пунктом 3 статьи 1244 ГК РФ, наследник, как и любой другой правообладатель, вправе в любой момент полностью или частично письменно отказаться от управления этой организацией его правами, даже в том случае, если наследодатель от такого управления его правами не отказывался.

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении

95. Заявление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство наследника, своевременно принявшего наследство совершением действий, указанных в пункте 2 статьи 1153 ГК РФ, и представившего подтверждающие этот факт документы нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие, рассматривается по правилам, предусмотренным главой 37 ГПК РФ.

Если при оспаривании отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство возникает спор о праве, то такие требования подлежат рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства.

При рассмотрении спора о праве, основанном на совершенном нотариальном действии, нотариус (уполномоченное должностное лицо), совершивший соответствующее нотариальное действие, привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора.

96. При рассмотрении заявлений об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство надлежит учитывать следующее:

а) не допускается отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство в случае смерти наследодателя, получившего свидетельство о праве на наследственное имущество, подлежащее государственной регистрации, до регистрации его прав в установленном порядке;

б) не допускается отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство в устной форме. В случае уклонения нотариуса от вынесения постановления об отказе в совершении нотариального действия суд обязывает нотариуса изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Дорошков

Пленум ВС РФ 29 мая 2012 года принял Постановление N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", которое достаточно обстоятельно разъясняет ряд спорных вопросов, возникающих в связи с применением ч. 3 ГК РФ. Рассмотрим наиболее актуальные положения Постановления N 9, корректирующие сложившуюся судебную практику.

Если нет документов

В судебной практике нередки ситуации, когда на момент открытия наследства отсутствовали надлежаще оформленные документы, подтверждающие право собственности наследодателя на имущество. Пункт 8 Постановления N 9 разъяснил, что до истечения срока принятия наследства возможно предъявление иска о включении имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено — также требования о признании права собственности в порядке наследования. В пункте 9 данного Постановления рассмотрен случай, когда наследодатель-покупатель умирает до государственной регистрации перехода права собственности по договору купли-продажи недвижимости. При этом рекомендуется предъявлять к продавцу не привычные иски о признании права собственности в порядке наследования, а иски о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам.

Брачная доля — в наследство!

Важное разъяснение содержится в п. 33 Постановления N 9 и касается брачного имущества. В состав наследства после наследодателя, состоявшего в браке, включается также его доля в имуществе супругов, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства. До сих пор некоторые суды, в случае если переживший супруг не подал заявление нотариусу о выделении своей доли в общем имуществе, включали имущество, зарегистрированное на имя умершего супруга, в наследственную массу.

Кто недостоин наследства?

В статье 1117 ГК РФ содержатся критерии признания лица недостойным наследником, а в п. 19 Постановления N 9 данные нормы конкретизированы с указанием на то, что мотивы и цели умышленных действий значения не имеют, они могут быть совершены из мести, ревности, хулиганских побуждений. При наличии приговора или решения, подтверждающего недостойные действия, нотариус обязан исключить наследников самостоятельно и отдельного решения суда по этому вопросу не требуется.

В соответствии с ч. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В пункте 20 Постановления N 9 указано, что алиментная обязанность должна быть подтверждена решением суда, кроме алиментов на несовершеннолетних детей. Злостность допустимо доказывать любыми доказательствами, в том числе приговором об осуждении за злостное уклонение от уплаты алиментов, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам.

Широко трактуется и перечень лиц, которые вправе обращаться с исками об отстранении от наследования, — это любые лица, на права и законные интересы которых (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

Отказополучатель под защитой

В пункте 24 Постановления N 9 закреплено, что на право отказополучателя не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье). В соответствии с ч. 2 ст. 1137 ГК РФ при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Однако Пленум ВС РФ в Постановлении N 9 к этому дополняет: отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.). Согласно п. 24 Постановления N 9 отказополучатели, проживающие в жилом помещении, несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением.

Когда завещание недействительно?

В пункте 27 Постановления N 9 приведены основания для признания судом завещания недействительным:

— несоответствие лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя, требованиям, установленным в п. 2 ст. 1124 ГК РФ;

— присутствие при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей;

— нарушение порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатки завещания, искажающие волеизъявление завещателя.

Допускается отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по мотиву ничтожности завещания (с возможностью оспаривания отказа в суде). При этом отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, как правило, не свидетельствуют о ничтожности завещания.

О бывших супругах, пасынках

В пунктах 28 — 29 Постановления N 9 из числа наследников по закону исключены супруги, брак которых признан недействительным, даже если решение суда об этом вступило в силу после открытия наследства.

Пленум ВС РФ определил, что пасынки и падчерицы наследодателя — это неусыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста; отчим и мачеха наследодателя — не усыновивший наследодателя супруг его родителя. Если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был расторгнут либо признан недействительным, то указанные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются.

Согласно п. 30 Постановления N 9, если наследник по праву представления не примет наследство, откажется от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества, не имеет права наследовать или отстранен от наследования, доля, переходящая по праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя согласно правилам приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Определены понятия иждивенцев и нетрудоспособных

В пункте 31 Постановления N 9 определено понятие нетрудоспособных лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Это несовершеннолетние лица; граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (но не досрочной трудовой пенсии) вне зависимости от назначения им пенсии по старости; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности). При этом разъяснен порядок исчисления времени наступления обстоятельств нетрудоспособности.

Также Пленум ВС РФ восполнил пробелы закона относительно того, кого следует считать иждивенцами наследодателя. К таковым отнесены лица, получавшие от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения ими собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При этом следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Как указывает Пленум ВС РФ, нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем — плательщиком ренты, не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.

Принятие наследства

Пункт 36 Постановления N 9 содержит достаточно обширный перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, которые могут быть совершены как наследником, так и его представителем. Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение, по мнению Пленума ВС РФ, не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

По сложившейся судебной практике, если наследник совершил действия, свидетельствующие о принятии наследства, но такового намерения не имел, он мог предъявлять иск о признании его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока. В пункте 37 Постановления N 9 судам рекомендовано разрешать эти вопросы в порядке особого производства при рассмотрении заявлений об установлении факта непринятия наследства, которое может быть принято и после смерти наследника заинтересованными лицами.

В пункте 38 содержатся примеры исчисления сроков принятия наследства и указано, что заявление о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по закону, родившегося после открытия наследства, может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника.

В пункте 40 приведен примерный перечень уважительных причин восстановления срока для принятия наследства. Не относятся к таковым: кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.

Права кредиторов и наследников

В пункте 61 Постановления N 9 указывается, что стоимость наследственного имущества, пределами которой ограничена ответственность наследников, определяется на момент открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом. В случае злоупотребления кредитором своими правами, например намеренного без уважительных причин длительного непредъявления кредитором, осведомленным о смерти наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из заключенного им кредитного договора, к наследникам, которым не было известно о его заключении, суд, согласно ст. 10 ГК РФ, отказывает кредитору во взыскании процентов в порядке ст. 395 ГК РФ за весь период со дня открытия наследства, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны кредитора.

В пункте 62 Постановления N 9 устранены пробелы, касающиеся ответственности поручителей (ст. 367 ГК РФ). Пленум ВС РФ указывает, что по смыслу данной нормы поручитель наследодателя становится поручителем наследника лишь в случае, если поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств наследниками. Но наследники поручителя отвечают также в пределах стоимости наследственного имущества по тем обязательствам поручителя, которые имелись на время открытия наследства.

Кого ждет расплата?

В главе ГК РФ о наследовании отдельных видов имущества до сих пор отсутствуют специальные нормы, связанные с возведением наследодателем самовольной постройки, а также наследованием доли в праве общей совместной собственности на жилое помещение, оформленном в порядке приватизации. В пункте 64 Постановления N 9 в этой связи говорится, что наследник, за которым признается право на самовольную постройку, возмещает иным наследникам по закону и по завещанию, содержащему распоряжения в отношении остального имущества (помимо земельного участка) без указания конкретных объектов, стоимость постройки исходя из причитающейся им доли наследства, а доля умершего участника совместной собственности на жилое помещение определяется исходя из равенства долей всех участников общей собственности на данное жилое помещение.

Важное замечание к порядку наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах (ст. 1176 ГК РФ), содержится в п. 65 данного Постановления: для получения свидетельства о праве на наследство согласие участников соответствующей организации не требуется, а в дальнейшем это свидетельство является основанием для постановки вопроса об участии наследника в соответствующей организации или о получении стоимости доли.

В пункте 69 подробно отражены вопросы правопреемства сторон по договору ренты, разъяснены ситуации, связанные с расторжением договора ренты и смертью получателя ренты наследования имущества, являющегося предметом ренты, о правопреемстве сторон.

Пункт 73 расширяет возможности наследников по оспариванию сделок наследодателя, даже если последний при жизни их не оспаривал. Вопрос о начале течения срока исковой давности предписано разрешать с учетом того, когда наследодатель узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Лаконичность положений ст. 1181 ГК РФ о наследовании земельных участков восполнена п. п. 74 — 78 Постановления N 9, в которых говорится о том, что принадлежность права на земельную долю, полученную при приватизации колхозов, при отсутствии свидетельств о праве на земельную долю может подтверждаться выпиской из решения органа местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий. Открытие наследства до вынесения решения о передаче земель в собственность не является основанием для отказа в удовлетворении требования наследника о включении земельной доли в состав наследства, если наследодатель был включен в список лиц, имеющих право на получение земли в собственность бесплатно, и не отозвал свое заявление.

Пленум ВС РФ в п. 81 подтвердил сохранение за наследниками прав постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, если принадлежавшая наследодателю недвижимость была разрушена до открытия наследства. Такие права сохраняются по общему правилу в течение трех лет после разрушения здания и далее в случае начала восстановительных работ. Кроме того, в п. 82 разъяснена возможность признания права на наследство в случае, если наследодатель подал заявление о передаче земельного участка в собственность в порядке приватизации бесплатно и в этом ему не могло быть отказано.

В пунктах 83 — 94 уделено особое внимание наследованию интеллектуальных прав, поскольку специальных норм по данному вопросу в ч. 3 ГК РФ не содержится.

Нотариус не всегда прав

В пункте 96 Постановления N 9 содержатся два важных разъяснения, направленных на пресечение необоснованных нотариальных отказов, связанных с выдачей свидетельства о праве на наследство, а также гарантирующих судебную защиту нарушенных прав. Такой отказ не допускается в случае смерти наследодателя, получившего свидетельство о праве на наследственное имущество, подлежащее государственной регистрации, до регистрации его прав в установленном порядке. В случае устного отказа суд должен обязать нотариуса изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок обжалования.

Таким образом, принятое Постановление N 9 освещает достаточно широкий спектр вопросов наследования, не получивших прямого регулирования в действующем законодательстве, и будет способствовать более эффективной защите прав граждан.

Ю. Чурилов